автордың кітабын онлайн тегін оқу Уголовный кодекс Российской Федерации на 2025 год. Понятный практический комментарий
Александр Мельчаев
Уголовный кодекс Российской Федерации на 2025 год. Понятный практический комментарий
Все об уголовных делах
© Мельчаев А.
© ООО «Издательство АСТ»
От автора
Настоящий комментарий имеет практическую направленность – минимум теории, максимум примеров из реальных уголовных дел. Задача – быть полезным для специалиста, работающего «на земле» по конкретному делу. Согласитесь, что ему важнее знать, как тот или иной вопрос рассматривают его коллеги – правоприменители (судьи, следователи, прокуроры, адвокаты), а споры о теоретических нюансах ему мало помогут в работе. Впрочем, теория тоже имеет практическое значение и мы приводим ее в необходимых местах. Комментарий будет полезен также студентам или пытающимся разобраться в деле «неюристам».
В комментариях не пересказывается содержание комментируемой статьи другими словами (чем часто грешат некоторые другие комментарии), не объясняются очевидные либо бесполезные в практике понятия, суть излагается простым языком. Например, когда научные деятели рассматривают вопросы субъективной стороны (вина, мотив), то часто материал подается излишне «заумно», так, что вспоминается образ Остапа Бендера, объясняющего простое через сложное («что такое, братья, дебют, и что такое, товарищи, идея? Дебют, братья, это – квазиунофантазия. Ну, это всем понятно…»). Это не наш подход.
В Общей части прокомментированы почти все статьи, в Особенной части только наиболее распространенные составы. У автора настоящего комментария нет задачи под любым составом написать хоть что-то. Например, работает специалист по редкому случаю (незаконный оборот нефрита, ст. 191 УК) – чем поможет ему банальная информация об объекте-субъекте? Ему нужны практические нюансы применения состава, но раскрывать с такой стороны абсолютно все преступления – это слишком объемно и неоправданно (по некоторым составам даже и практики нет), а про некоторые составы даже адвокаты и не слышали никогда.
Наибольшая часть практической информации содержится по ссылкам (QR-коды) – особенно много их в Общей части, а в Особенной большинство QR-кодов отсылает к разъяснениям Верховного Суда и другим официальным источникам. Обращаем внимание: постановления Пленума ВС РФ приводятся по ссылкам не просто как официальный текст, они содержат практический комментарий с примерами из практики. Все источники по ссылкам открыты и не требуют никакой регистрации.
Информация по ссылкам – это авторская информация с правового портала «Все об уголовных делах», на котором раскрываются все нюансы работы по уголовным делам.
Некоторые статьи кодекса растолкованы Конституционным Судом – мы не просто приводим реквизиты, а своими словами излагаем суть разъяснений.
В силу специфики автора информация иногда подается с адвокатской стороны – приводятся защитные тактики. Некоторые утверждения основаны также просто на реальной ситуации «на земле», с которой сталкиваются адвокаты, подтвердить ее официально невозможно (наоборот, официально ситуация будет опровергаться), хотя коллеги, скорее всего, реальную ситуацию узнают.
Уголовный кодекс Российской Федерации
(в ред. Федеральных законов от 27.05.1998 № 77-ФЗ, от 25.06.1998 № 92-ФЗ, от 09.02.1999 № 24-ФЗ, от 09.02.1999 № 26-ФЗ, от 15.03.1999 № 48-ФЗ, от 18.03.1999 № 50-ФЗ, от 09.07.1999 № 156-ФЗ, от 09.07.1999 № 157-ФЗ, от 09.07.1999 № 158-ФЗ, от 09.03.2001 № 25-ФЗ, от 20.03.2001 № 26-ФЗ, от 19.06.2001 № 83-ФЗ, от 19.06.2001 № 84-ФЗ, от 07.08.2001 № 121-ФЗ, от 17.11.2001 № 144-ФЗ, от 17.11.2001 № 145-ФЗ, от 29.12.2001 № 192-ФЗ, от 04.03.2002 № 23-ФЗ, от 14.03.2002 № 29-ФЗ, от 07.05.2002 № 48-ФЗ, от 07.05.2002 № 50-ФЗ, от 25.06.2002 № 72-ФЗ, от 24.07.2002 № 103-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 31.10.2002 № 133-ФЗ, от 11.03.2003 № 30-ФЗ, от 08.04.2003 № 45-ФЗ, от 04.07.2003 № 94-ФЗ, от 04.07.2003 № 98-ФЗ от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 08.12.2003 № 162-ФЗ, от 08.12.2003 № 169-ФЗ, от 21.07.2004 № 73-ФЗ, от 21.07.2004 № 74-ФЗ, от 26.07.2004 № 78-ФЗ, от 28.12.2004 № 175-ФЗ, от 28.12.2004 № 187-ФЗ, от 21.07.2005 № 93-ФЗ, от 19.12.2005 № 161-ФЗ, от 05.01.2006 № 11-ФЗ, от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 04.12.2006 № 201-ФЗ, от 30.12.2006 № 283-ФЗ, от 09.04.2007 № 42-ФЗ, от 09.04.2007 № 46-ФЗ, от 10.05.2007 № 70-ФЗ, от 24.07.2007 № 203-ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ, от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 04.11.2007 № 252-ФЗ, от 01.12.2007 № 318-ФЗ, от 06.12.2007 № 333-ФЗ, от 06.12.2007 № 335-ФЗ, от 14.02.2008 № 11-ФЗ, от 08.04.2008 № 43-ФЗ, от 13.05.2008 № 66-ФЗ, от 22.07.2008 № 145-ФЗ, от 25.11.2008 № 218-ФЗ, от 22.12.2008 № 272-ФЗ, от 25.12.2008 № 280-ФЗ, от 30.12.2008 № 321-ФЗ, от 13.02.2009 № 20-ФЗ, от 28.04.2009 № 66-ФЗ, от 03.06.2009 № 106-ФЗ, от 29.06.2009 № 141-ФЗ, от 24.07.2009 № 209-ФЗ, от 27.07.2009 № 215-ФЗ, от 29.07.2009 № 216-ФЗ, от 30.10.2009 № 241-ФЗ, от 03.11.2009 № 245-ФЗ, от 09.11.2009 № 247-ФЗ, от 17.12.2009 № 324-ФЗ, от 27.12.2009 № 377-ФЗ, от 29.12.2009 № 383-ФЗ, от 21.02.2010 № 16-ФЗ, от 29.03.2010 № 33-ФЗ, от 05.04.2010 № 48-ФЗ, от 07.04.2010 № 60-ФЗ, от 06.05.2010 № 81-ФЗ, от 19.05.2010 № 87-ФЗ, от 19.05.2010 № 92-ФЗ, от 17.06.2010 № 120-ФЗ, от 01.07.2010 № 147-ФЗ, от 22.07.2010 № 155-ФЗ, от 27.07.2010 № 195-ФЗ, от 27.07.2010 № 197-ФЗ, от 27.07.2010 № 224-ФЗ, от 04.10.2010 № 263-ФЗ, от 04.10.2010 № 270-ФЗ, от 29.11.2010 № 316-ФЗ, от 09.12.2010 № 352-ФЗ, от 23.12.2010 № 382-ФЗ, от 23.12.2010 № 388-ФЗ, от 28.12.2010 № 398-ФЗ, от 28.12.2010 № 427-ФЗ, от 29.12.2010 № 442-ФЗ, от 07.03.2011 № 26-ФЗ, от 06.04.2011 № 66-ФЗ, от 04.05.2011 № 97-ФЗ, от 11.07.2011 № 200-ФЗ, от 20.07.2011 № 250-ФЗ, от 21.07.2011 № 253-ФЗ, от 21.07.2011 № 257-ФЗ, от 07.11.2011 № 304-ФЗ, от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 06.12.2011 № 401-ФЗ, от 07.12.2011 № 419-ФЗ, от 07.12.2011 № 420-ФЗ, от 29.02.2012 № 14-ФЗ, от 01.03.2012 № 18-ФЗ, от 05.06.2012 № 54-ФЗ, от 10.07.2012 № 106-ФЗ, от 10.07.2012 № 107-ФЗ, от 20.07.2012 № 121-ФЗ, от 28.07.2012 № 141-ФЗ, от 16.10.2012 № 172-ФЗ, от 12.11.2012 № 190-ФЗ, от 29.11.2012 № 207-ФЗ, от 03.12.2012 № 231-ФЗ, от 30.12.2012 № 306-ФЗ, от 30.12.2012 № 308-ФЗ, от 30.12.2012 № 312-ФЗ, от 04.03.2013 № 23-ФЗ, от 05.04.2013 № 59-ФЗ, от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 29.06.2013 № 136-ФЗ, от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 02.07.2013 № 186-ФЗ, от 23.07.2013 № 198-ФЗ, от 23.07.2013 № 218-ФЗ, от 23.07.2013 № 221-ФЗ, от 23.07.2013 № 245-ФЗ, от 21.10.2013 № 270-ФЗ, от 02.11.2013 № 302-ФЗ, от 25.11.2013 № 313-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 21.12.2013 № 365-ФЗ, от 21.12.2013 № 376-ФЗ, от 28.12.2013 № 380-ФЗ, от 28.12.2013 № 381-ФЗ, от 28.12.2013 № 421-ФЗ, от 28.12.2013 № 432-ФЗ, от 28.12.2013 № 433-ФЗ, от 03.02.2014 № 5-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 96-ФЗ, от 05.05.2014 № 98-ФЗ, от 05.05.2014 № 104-ФЗ, от 05.05.2014 № 105-ФЗ, от 05.05.2014 № 128-ФЗ, от 05.05.2014 № 130-ФЗ, от 04.06.2014 № 142-ФЗ, от 28.06.2014 № 179-ФЗ, от 28.06.2014 № 195-ФЗ, от 21.07.2014 № 218-ФЗ, от 21.07.2014 № 227-ФЗ, от 21.07.2014 № 258-ФЗ, от 21.07.2014 № 274-ФЗ, от 21.07.2014 № 277-ФЗ, от 24.11.2014 № 370-ФЗ, от 24.11.2014 № 371-ФЗ, от 22.12.2014 № 430-ФЗ, от 29.12.2014 № 476-ФЗ, от 31.12.2014 № 514-ФЗ, от 31.12.2014 № 528-ФЗ, от 31.12.2014 № 529-ФЗ, от 31.12.2014 № 530-ФЗ, от 31.12.2014 № 532-ФЗ, от 03.02.2015 № 7-ФЗ, от 08.03.2015 № 40-ФЗ, от 08.03.2015 № 45-ФЗ, от 30.03.2015 № 67-ФЗ, от 23.05.2015 № 129-ФЗ, от 08.06.2015 № 140-ФЗ, от 08.06.2015 № 153-ФЗ, от 29.06.2015 № 192-ФЗ, от 29.06.2015 № 193-ФЗ, от 29.06.2015 № 194-ФЗ, от 13.07.2015 № 228-ФЗ, от 13.07.2015 № 265-ФЗ, от 13.07.2015 № 267-ФЗ, от 28.11.2015 № 346-ФЗ, от 30.12.2015 № 441-ФЗ, от 30.03.2016 № 78-ФЗ, от 01.05.2016 № 139-ФЗ, от 02.06.2016 № 162-ФЗ, от 23.06.2016 № 199-ФЗ, от 03.07.2016 № 323-ФЗ, от 03.07.2016 № 324-ФЗ, от 03.07.2016 № 325-ФЗ, от 03.07.2016 № 328-ФЗ, от 03.07.2016 № 329-ФЗ, от 03.07.2016 № 330-ФЗ, от 06.07.2016 № 375-ФЗ, от 22.11.2016 № 392-ФЗ, от 19.12.2016 № 436-ФЗ, от 28.12.2016 № 491-ФЗ, от 07.02.2017 № 8-ФЗ, от 07.03.2017 № 33-ФЗ, от 03.04.2017 № 60-ФЗ, от 17.04.2017 № 71-ФЗ, от 07.06.2017 № 120-ФЗ, от 18.07.2017 № 159-ФЗ, от 26.07.2017 № 194-ФЗ, от 26.07.2017 № 203-ФЗ, от 29.07.2017 № 248-ФЗ, от 29.07.2017 № 249-ФЗ, от 29.07.2017 № 250-ФЗ, от 20.12.2017 № 412-ФЗ, от 29.12.2017 № 445-ФЗ, от 29.12.2017 № 469-ФЗ, от 31.12.2017 № 494-ФЗ, от 31.12.2017 № 501-ФЗ, от 19.02.2018 № 35-ФЗ, от 23.04.2018 № 96-ФЗ, от 23.04.2018 № 99-ФЗ, от 23.04.2018 № 111-ФЗ, от 23.04.2018 № 114-ФЗ, от 27.06.2018 № 156-ФЗ, от 27.06.2018 № 157-ФЗ, от 03.07.2018 № 186-ФЗ, от 29.07.2018 № 227-ФЗ, от 29.07.2018 № 229-ФЗ, от 02.10.2018 № 348-ФЗ, от 03.10.2018 № 352-ФЗ, от 12.11.2018 № 420-ФЗ, от 27.12.2018 № 519-ФЗ, от 27.12.2018 № 520-ФЗ, от 27.12.2018 № 530-ФЗ, от 27.12.2018 № 533-ФЗ, от 27.12.2018 № 540-ФЗ, от 27.12.2018 № 569-ФЗ, от 01.04.2019 № 46-ФЗ, от 23.04.2019 № 65-ФЗ, от 29.05.2019 № 112-ФЗ, от 06.06.2019 № 132-ФЗ, от 17.06.2019 № 146-ФЗ, от 26.07.2019 № 206-ФЗ, от 26.07.2019 № 207-ФЗ, от 26.07.2019 № 209-ФЗ, от 02.08.2019 № 304-ФЗ, от 02.08.2019 № 308-ФЗ, от 16.10.2019 № 340-ФЗ, от 04.11.2019 № 354-ФЗ, от 02.12.2019 № 410-ФЗ, от 27.12.2019 № 500-ФЗ, от 18.02.2020 № 22-ФЗ, от 01.04.2020 № 73-ФЗ, от 01.04.2020 № 94-ФЗ, от 01.04.2020 № 95-ФЗ, от 01.04.2020 № 100-ФЗ, от 07.04.2020 № 112-ФЗ, от 08.06.2020 № 170-ФЗ, от 31.07.2020 № 260-ФЗ, от 27.10.2020 № 352-ФЗ, от 08.12.2020 № 425-ФЗ, от 30.12.2020 № 525-ФЗ, от 30.12.2020 № 526-ФЗ, от 30.12.2020 № 538-ФЗ, от 30.12.2020 № 543-ФЗ, от 24.02.2021 № 16-ФЗ, от 24.02.2021 № 25-ФЗ, от 05.04.2021 № 59-ФЗ, от 11.06.2021 № 215-ФЗ, от 11.06.2021 № 216-ФЗ, от 01.07.2021 № 241-ФЗ, от 01.07.2021 № 248-ФЗ, от 01.07.2021 № 258-ФЗ, от 01.07.2021 № 259-ФЗ, от 01.07.2021 № 262-ФЗ, от 01.07.2021 № 281-ФЗ, от 01.07.2021 № 292-ФЗ, от 01.07.2021 № 293-ФЗ, от 30.12.2021 № 458-ФЗ, от 30.12.2021 № 499-ФЗ, от 28.01.2022 № 3-ФЗ, от 04.03.2022 № 32-ФЗ, от 06.03.2022 № 38-ФЗ, от 09.03.2022 № 49-ФЗ, от 25.03.2022 № 63-ФЗ, от 28.06.2022 № 200-ФЗ, от 28.06.2022 № 203-ФЗ, от 14.07.2022 № 258-ФЗ, от 14.07.2022 № 260-ФЗ, от 14.07.2022 № 307-ФЗ, от 14.07.2022 № 345-ФЗ, от 24.09.2022 № 365-ФЗ, от 21.11.2022 № 446-ФЗ, от 29.12.2022 № 582-ФЗ, от 29.12.2022 № 586-ФЗ, от 18.03.2023 № 58-ФЗ, от 18.03.2023 № 78-ФЗ, от 18.03.2023 № 82-ФЗ, от 03.04.2023 № 111-ФЗ, от 14.04.2023 № 113-ФЗ, от 14.04.2023 № 116-ФЗ, от 28.04.2023 № 157-ФЗ, от 28.04.2023 № 161-ФЗ, от 13.06.2023 № 210-ФЗ, от 13.06.2023 № 214-ФЗ, от 10.07.2023 № 323-ФЗ, от 31.07.2023 № 390-ФЗ, от 31.07.2023 № 398-ФЗ, от 04.08.2023 № 413-ФЗ, от 27.11.2023 № 553-ФЗ, от 12.12.2023 № 591-ФЗ, от 19.12.2023 № 597-ФЗ, от 19.12.2023 № 609-ФЗ, от 25.12.2023 № 641-ФЗ, от 14.02.2024 № 11-ФЗ, от 11.03.2024 № 43-ФЗ, от 23.03.2024 № 64-ФЗ, от 06.04.2024 № 79-ФЗ, от 29.05.2024 № 111-ФЗ, от 12.06.2024 № 133-ФЗ, от 08.08.2024 № 218-ФЗ, от 08.08.2024 № 220-ФЗ, от 02.10.2024 № 340-ФЗ,
с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 27.05.2008 № 8-П, от 13.07.2010 № 15-П, от 10.10.2013 № 20-П, от 19.11.2013 № 24-П, от 17.06.2014 № 18-П, от 11.12.2014 № 32-П, от 16.07.2015 № 22-П, от 25.04.2018 № 17-П, от 08.04.2021 № 11-П, от 24.02.2022 № 8-П, от 18.07.2022 № 33-П, от 08.12.2022 № 53-П, от 15.03.2023 № 8-П)
Общая часть
Раздел I
Уголовный закон
Глава 1
Задачи и принципы уголовного кодекса Российской Федерации
Статья 1. Уголовное законодательство Российской Федерации
1. Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в настоящий Кодекс.
2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права.
1. Самая первая статья Уголовного кодекса однозначно говорит, что уголовное законодательство (оно же и уголовный закон) – это только исключительно сам кодекс и есть. Все сопутствующие законы – например, законы «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности» и даже правовой собрат Уголовно-процессуальный кодекс – не относятся к уголовному законодательству.
Кстати, используемое при обжаловании приговоров понятие «нарушение норм материального права» на практике означает нарушение Уголовного кодекса, а, соответственно, «нарушение норм процессуального права» – это нарушение Уголовно-процессуального кодекса.
2. Выше Уголовного кодекса – Конституция. Хотя, строго по иерархии нормативных актов, есть еще и федеральные конституционные законы, которые выше по силе, чем просто федеральные законы (а УК – это именно федеральный закон, пусть и кодифицированный).
Только Конституционный Суд РФ может решать, соответствует что-то в кодексе Конституции или нет. Сам Конституционный Суд, однако, уголовное законодательство не создает, но занимается толкованием его положений и может даже «выключить» какую-то статью или целый правовой механизм, если признает их неконституционность.
Нормы международного права признаются имеющими приоритетное значение, как некая базовая ценность, но фактически никак не могут противоречить Уголовному кодексу (вернее могут, но это ни на что не влияет). Пока какое-то положение не включено в Уголовный кодекс – оно не работает, что бы не указывалось в международных договорах. Например, конвенция против пыток[1] лишь содержит требование к странам-участницам запретить на уровне своего уголовного закона пытки, что у нас и сделано, но сама по себе на уровне правоприменения с практической точки зрения мало на что влияет.
Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации
1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений.
2. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает основание и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений.
1. В первой части статьи мы видим обобщенную схему Особенной части Уголовного кодекса – защищаемые ценности в целом соответствуют последовательности глав Особенной части.
Задачи Уголовного кодекса интуитивно понятны – сложно представить, что кто-то действительно будет задаваться вопросом «каковы задачи УК, зачем он нужен?»
2. С бытовой точки зрения обычно предполагается и такая задача, как возмездие, кара преступнику – но такой задачи, как мы видим, в ст. 2 нет. Нет такой задачи и у наказания (ч. 2 ст. 43 УК). Если не углубляться в теоретические измышления, то фактически такая цель укладывается в рамки другой цели – предупреждение преступлений. Фактор устрашения ответственностью как раз и служит цели предупреждения преступлений.
В теории выделяют частную превенцию (наказывая конкретного преступника, мы предупреждаем совершение им же новых преступлений) и общую превенцию (устанавливая ответственность в законе, мы всем показываем, что преступление чревато последствиями).
Статья 3. Принцип законности
1. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом.
2. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.
1. Практический смысл части первой статьи прост – преступлением является только то, про что указано в Особенной части УК. Есть статья в Особенной части – есть и преступление. Если какое-то деяние в признаки состава, указанные в статье Особенной части, не вписывается – значит нет и преступления. Для того чтобы ввести уголовную ответственность за какое-то новое деяние, нужно обязательно вносить поправки о нем в кодекс и никак иначе.
То же самое и с наказанием – назначить его можно только в том виде и размере и по тем правилам, которые установлены в Общей и Особенной части. Никаких ударов плетьми, побиваний камнями и сроков лишения свободы в сотни лет, как в некоторых других странах, у нас нет, а есть только то, что указано в ст. 44 УК (виды наказаний).
2. В отличие от гражданского права в уголовном установлен запрет на аналогию закона (а про аналогию права так даже и говорить не приходится). Запрет на аналогию уголовного закона подкрепляет принцип законности – нельзя «что-то, примерно похожее на преступление» признать преступлением, как бы похоже оно не было. Преступление – это только то, что четко указано в Особенной части, и никак это обойти нельзя.
Так же и с применением уголовно-правовых механизмов – нельзя примерно подходящий механизм применять для похожих ситуаций. Например, есть штраф как вид наказания (ст. 46 УК) и есть судебный штраф как способ освобождения уголовной ответственности (ст. 76.2 УК) – с точки зрения обывателя, это что-то одинаковое. Но уголовный закон исходит из четкости понятий – нельзя механизмы смешивать и, применяя судебный штраф, определять его размер и порядок оплаты как штрафа-наказания.
Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Заключена 10.12.1984).
Статья 4. Принцип равенства граждан перед законом
Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
http://москвабюро.рф/2775-ravenstvo.html#р
Применение принципа равенства перед законом в защите
1. Закон один для всех. Однако это не исключает некоторых особенностей привлечения к уголовной ответственности для некоторых категорий. Например, есть свои особенности для подростков, женщин, лиц мужского пола преклонного возраста. В уголовном процессе есть «спецсубъекты», для которых установлены повышенные гарантии при производстве по делу (например, депутаты, судьи и другие).
2. Принцип равенства перед законом может найти практическое применение не только в речах защитников, взывающих к справедливости. Например, любые формулировки в приговоре, говорящие о каком-то особенном негативном подходе к личности конкретного осужденного, могут считаться нарушением этого принципа. Так, по одному делу суд, мотивируя свои выводы относительно наказания, сослался на «невысокое социальное положение подсудимого»[2]. Это и есть нарушение принципа равенства, который не так уж и декларативен.
Статья 5. Принцип вины
1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.
2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.
1. Принцип вины означает, что один только факт совершения деяния с признаками преступления не говорит о том, что это преступление. В любом преступлении всегда должен быть один из 4-х обязательных «кирпичиков» состава (более подробно об элементах состава преступления см. в ст. 8 комментария) – субъективная сторона преступления и главная составляющая этого «кирпичика» именно вина. Вину нужно доказывать по любому уголовному делу, как и форму вины, и мотив (п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Мало совершить какое-то деяние с внешними признаками преступления (то есть событие объективно произошло), нужно еще и осознавать свои действия, предвидеть последствия (то есть субъективное отношение к совершенному).
2. Нет субъективной стороны преступления – это и есть объективное вменение, то есть привлечение к ответственности только за то, что произошли какие-то события без выяснения вины конкретного, причастного к событиям лица. Например, по делам «о наркотиках» (ст. 228, 228.1 УК) для состава преступления нужно не только хранить или пытаться сбыть наркотик (объективная сторона преступления), нужно осознавать свойства и психоактивное действие вещества (субъективная сторона)[3].
3. Статья 5 корреспондирует ст. 28 УК, которая устанавливает признаки невиновности.
Статья 6. Принцип справедливости
1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.
2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.
http://москвабюро.рф/2339-strogost-prigovora.html
Конкретные критерии, по которым определяется справедливость приговора
1. Принцип справедливости адресован более всего к суду, именно нарушение принципа справедливости является одним из частых оснований для изменения обвинительных приговоров. Законодатель определяет лишь примерные рамки в санкции статьи (например, срок лишения свободы «от» и «до»), а суд уже применительно к конкретному делу по своему внутреннему убеждению отмеряет точный срок в этих рамках, учитывая обстоятельства дела (ч. 3 ст. 60 УК). Это и есть справедливость – в рамках закона, но с учетом конкретики случая.
Кстати, возможно, именно поэтому уголовное судопроизводство нельзя отдать в руки искусственного интеллекта, поскольку тогда справедливость будет очень усредненной, рассчитанной строго математически. Например, наказание за кражу, ч. 3 ст. 158 УК – срок шесть лет, снижаем за активное способствование на треть, получаем четыре года, вот и выдаем эти четыре года всем обвиняемым по такой краже без учета ее обстоятельств (почему, кто, в каких условиях, каковы последствия) – это несправедливо.
2. Нарушение ч. 2 ст. 6 УК на практике чаще всего проявляется совсем не в том, что какой-то суд при вынесении приговора забыл о том, что подсудимого за это уже осудили. Обычно нарушение проявляется в несоблюдении правил определения наказания при совокупности наказаний (ст. 69 УК) или приговоров (ст. 70 УК), например, когда не очень внимательно посчитали сроки прежде назначенных наказаний и тем самым приплюсовали уже отбытый срок еще раз к новому наказанию[4].
Статья 7. Принцип гуманизма
1. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека.
2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.
1. Гуманность и права человека – это наше все. Этот принцип находит свое выражение вовсе не в том, что осужденного, например, нельзя наказать поркой розгами на центральной площади или отдать на растерзание потерпевшему (это невозможно в силу более конкретных запретов закона – ст. 44 УК). Реально проявляется принцип в различных механизмах, например, при назначении наказания (учет условий жизни семьи осужденного – ч. 3 ст. 60 УК), в возможности отсрочки лишения свободы для матери малолетнего ребенка (ст. 82 УК), невозможности пожизненного лишения свободы для женщин (ч. 2 ст. 57 УК) и во многих других примерах.
2. Принцип гуманизма пересекается с принципом справедливости и также зависит от усмотрения суда. Ну и поскольку применение его очень субъективно, то и нарушение принципа тоже распространено. Например, судья в первой инстанции назначил пенсионеру такой штраф, что его уплата лишала осужденного возможности к существованию (а что, в рамках санкции же), но апелляционный суд с этим не согласился и штраф снизил до минимума, применив ч. 3 ст. 46 УК (учет имущественного положения осужденного при определении размера штрафа).
Кассационное постановление Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 15.02.2024 № 77-262/2024.
Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2023 № 435-О.
Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 26.04.2022 № 77-1316/2022.
Статья 8. Основание уголовной ответственности
Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом.
В этой статье заложено основное правило квалификации преступлений, о котором мы регулярно упоминаем в комментариях к другим статьям. Любой состав преступления всегда состоит из 4-х обязательных частей, нет одной части – нет преступления. Поскольку у нас не учебник по уголовному праву, то пробежимся по этим элементам кратко, но так, чтобы было понятно, что это не просто теоретические конструкции, живущие лишь в научных трудах.
• Объект преступления – это всегда какие-то общественные отношения, на которые посягает преступление. На уровне работы «на земле» это не всегда понятно (какие еще отношения? У нас тут убийство, вон труп лежит!). Но давайте проще – вот ст. 158 УК, кража, какие тут общественные отношения? А это отношения в сфере собственности или охраны собственности. Почему? Потому что ст. 158 УК входит в главу 21, которая называется «преступления против собственности». Поэтому объект любого преступления можно определять по названию главы УК, в которую входит конкретная статья Особенной части (мы не углубляемся в понятия родовой или видовой объект, практического значения это особо не имеет). Объект преступления всегда легко находится в любом преступлении, раз уж нашлась статья Особенной части, поэтому оспаривать состав преступления путем исключения из него объекта вряд ли получится.
Кому это нужно, кроме студентов, которых терзают в рамках учебной программы всеми этими абстракциями? Ну, например, объект сильно влияет на общественную опасность и квалификацию. Объект определяет квалификацию и применимые правовые механизмы. Или вот конкретный защитный прием: совершено преступление без потерпевшего (ст. 258 УК, незаконная охота), защитник хочет использовать смягчающее обстоятельство «возмещение вреда от преступления» (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК), а кому возмещать-то? Но ведь вред всегда причиняется общественным отношениям (объект преступления – отношения по охране природы и животного мира, экологические преступления, глава 26). Возмещаем вред общественным отношениям, делая благотворительный взнос в «фонд защиты перелетных уток». Немного цинично, но практично – такова работа адвоката.
Для понимания логики практического применения объекта приведем популярный довод гособвинителей, оспаривающих возможность прекращения дела «за примирением сторон».
Пример: дело по ст. 318 УК (насилие в отношении представителя власти), у состава два объекта – здоровье потерпевшего и деятельность правоохранительных органов, а значит дело нельзя прекращать «примирением», поскольку потерпевший может снимать претензии только за свое здоровье, но не за посягательство на «органы». Большинство судов такой довод не принимают, поскольку это «формалистика», а ст. 76 УК ни про какие двойные объекты не говорит[5].
Но вот другой пример: дело по ст. 335 УК (неуставные отношения между военнослужащими), довод о невозможности примирения в силу двух объектов сработал[6].
Тут мы видим условность «единства судебной практики» (и по ходу комментария не раз еще увидим), но тут стоит отметить, что первый пример – это гражданский суд, а второй – это военный суд (у военных вообще «своя атмосфера», см. комментарий к главе 33 УК).
Обычно объект преступления путают с предметом преступления, опять-таки в силу преобладания бытовой логики над юридической. Типичная, и не только студенческая ошибка, пример: грабитель грабит банк, вскрывает сейф, забирает деньги – что в этом преступлении будет объектом? Первая реакция – сейф/деньги и есть объект преступления, на них ведь вроде бы направлено преступление? Нет, неправильно! Объект преступления – это всегда общественные отношения, поэтому объектом будет собственность (отношения по охране собственности, глава 21). Сейф/деньги – это лишь предмет преступления.
В науке уголовного права это дискуссионный вопрос – куда, в какой элемент состава нужно включать предмет преступления и как он соотносится с объектом преступления. Иногда он обязателен для наличия всего состава, а иногда и нет (поэтому его также называют факультативным элементом). Чтобы не углубляться в дебри теории, давайте исходить из того, что основных элементов состава всего четыре. Все-таки это комментарий к Уголовному кодексу и для целей квалификации мы принимаем константу: объект – это всегда общественные отношения, а предмет – это материальный объект.
Давайте разберем для практического понимания один из составов – например, ст. 222 УК (незаконный оборот огнестрельного оружия и пр.). Предмет здесь – это оружие. Объект (непосредственный) – это общественные отношения по его обороту. Что нам нужно для квалификации? Предмет очень даже нужен (нет оружия – нет преступления). Входит ли в данном случае предмет в общественные отношения и нужно ли нам это понимание для защиты до ст. 222 УК? С точки зрения самообразования – пожалуй, можно поразбирать многочисленные теории по этому поводу. А с точки зрения работы по делу «нic et nunc» (здесь и сейчас) – нет (если нет предмета – то никто не даст вам углубляться в теоретические измышления, и так всё понятно).
• Объективная сторона – это, собственно, само преступление в бытовом его понимании: что-то где-то в определенное время определенным образом произошло. Юридическим языком – это деяние, событие, общественно опасные последствия, причинная связь между деянием и общественно опасными последствиями, время, место, обстановка, способ, орудия и средства совершения преступления.
• Субъективная сторона – обычно в учебниках определяют этот элемент как психическое отношение к содеянному, добавляют что-то про соотношение разума и воли и прочее. Для реальной же квалификации нужно учитывать, что субъективная сторона – это вина (формы вины), мотив и цель. Например, покушение на убийство (ст. 105 УК) – нам нужен элемент состава, а покушение возможно только с прямым умыслом, косвенный умысел уже делает квалификацию неправильной[7]. Нам важен мотив и цель – они могут превратить обычное покушение в квалифицированное (ч. 2 ст. 105 УК). А всякие рассуждения про разум и волю для квалификации малоприменимы.
• Субъект преступления – а это тот, кого в преступлении обвиняют, сам преступник. По большинству преступлений субъект общий, любой человек в приемлемом для уголовной ответственности возрасте и разуме. Но по некоторым преступлениям субъект специальный. Например, ст. 106 УК (убийство матерью новорожденного ребенка) – понятно, что субъектом может быть только мать ребенка и никто другой.
П. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».
Апелляционное постановление Южного окружного военного суда от 24.11.2023 № 22-642/2023.
Кассационное постановление Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 22.04.2024 по делу № 77-611/2024.
Глава 2
Действие уголовного закона во времени и в пространстве
Основное практическое значение для защиты имеет ключевая статья этой главы – статья 10, которая обладает особой силой, ее нарушение – это одно из самых сильных и хорошо работающих нарушений. Пожалуй, ее вполне можно считать по значимости еще одним принципом Уголовного кодекса.
Если в вашей жалобе имеется довод о нарушении ст. 10 УК и он не надуман, то с большой долей вероятности жалоба сработает.
Статья 9. Действие уголовного закона во времени
1. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния.
2. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий.
http://москвабюро.рф/2894-vremya.html
Возможности защиты при неправильном определении времени совершения преступления
http://москвабюро.рф/3000-plenum-dlyaschihsya.html
Постановление Пленума ВС РФ от 12.12.2023 г. № 43 «О судебной практике о длящихся и продолжаемых преступлениях»
1. Время совершения преступления – это момент его окончания, он важен для квалификации, для исчисления сроков давности, для определения применяемой к преступлению редакции УК. Время совершения преступления подлежит обязательному доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ).
2. Вторая часть статьи говорит о том, что для материальных составов (то есть для тех, где обязательно в самом составе предусмотрено какое-то общественно опасное последствие) при определении момента преступления не важен момент наступления последствий – временем совершения считается время самого деяния, главное чтобы последствия все-таки наступили (иначе состава не будет).
Например, убийство (ст. 105 УК): это материальный состав, он состоит из самого действия (удар ножом) и последствия (смерть). Представим ситуацию, что смерть потерпевшего наступила не сразу – удар ножом и через несколько суток человек умирает, так когда же убийство будет считаться совершенным? Правильный ответ – в момент удара, а не в момент смерти потерпевшего. На практике это выглядит так – обвиняемого задерживают после удара и пока непонятно, что там с потерпевшим (выживет или нет), пока ему «светит» покушение на убийство или ст. 111 УК (причинение тяжких телесных повреждений без гибели потерпевшего). К сожалению, потерпевший погибает – и вот теперь его квалификация превращается в оконченную «105-ю», но убийство считается совершенным в тот момент, когда был нанесен удар.
Важное практическое значение этого правила: по материальным составам это не позволяет растягивать сроки давности, не нужно ждать наступления последствия, чтобы начать считать срок.
Например, ст. 293 УК (халатность, материальный состав). Представим ситуацию: ненадлежащее исполнение каким-то чиновником обязанностей, которое в итоге через какое-то время вылилось в крупный ущерб. Подписал чиновник, не глядя, очень плохой акт приемки работ, а в итоге случилось какое-то происшествие, пострадали люди. Как считать сроки давности – с момента подписания нерадивым чиновником акта или с момента наступления последствий? Правильный ответ – считаем с момента подписания акта. Мотивацию смотрим в разъяснениях Пленума ВС РФ[8].
Статья 10. Обратная сила уголовного закона
1. Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
2. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом.
http://москвабюро.рф/2704-izmeneniya.html
Как смягчить приговор с применением нового, более мягкого закона
Уголовный закон, если он как-то смягчает участь привлеченного к ответственности лица, работает как в прошлое, так и в будущее.
Распространенное нарушение ст. 10 УК проявляется в том, что на момент вынесения приговора судья не очень внимательно отслеживает редакцию Уголовного кодекса, действовавшую на момент совершения преступления. В УК вносится довольно много поправок – то в одном, то в другом месте. Между событиями преступления и вынесением приговора может пройти достаточное количество времени, за которое в УК могли внести поправки, так или иначе затрагивающие рассматриваемое дело.
Если преступление на момент его совершения наказывалось более мягко, чем сейчас (на момент вынесения приговора), то применяется закон в старой редакции. А если, наоборот, новый закон как-то что-то смягчил, то применяется новый.
Нюанс поиска нарушения ст. 10 УК в том, что правки в редакцию закона могут вносить не только в статью Особенной части. Например, в 2023 году усилилась ответственность по ст. 205.1 УК (содействие террористической деятельности), срок наказания ужесточился – такие изменения легко учитывать, ведь они затрагивают суть обвинения. Понятно, что к таким преступлениям, совершенным до 2023 года, это усиление не применяется. Но, бывает, что изменения затрагивают не сам состав преступления, а сопутствующие правовые механизмы (рецидив, правила зачетов сроков наказания, исчисление сроков судимости) – они также влияют на смягчение участи привлеченного лица. Поэтому так важно определять срок совершения преступления – зная конкретный момент времени, мы знаем и какую редакцию Уголовного кодекса во всем его объеме (Общая и Особенная часть) применить к преступлению. Если эта редакция отличается от текущей, действующей сейчас, мы выбираем для квалификации более мягкую.
П. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности».
Статья 11. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории Российской Федерации
1. Лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу.
2. Преступления, совершенные в пределах территориального моря или воздушного пространства Российской Федерации, признаются совершенными на территории Российской Федерации. Действие настоящего Кодекса распространяется также на преступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 09.04.2007 № 46-ФЗ)
3. Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту Российской Федерации, находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. По настоящему Кодексу уголовную ответственность несет также лицо, совершившее преступление на военном корабле или военном воздушном судне Российской Федерации независимо от места их нахождения.
4. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на территории Российской Федерации разрешается в соответствии с нормами международного права.
Статья 11 закрепляет территориальный принцип – совершил преступление на территории Российской Федерации, привлекаться будешь по закону РФ независимо от твоего гражданства.
Пример: некая баскетболиста с американским паспортом прибыла на территорию России (аэропорт), а с собой привезла запрещенное вещество (гашиш). Какая ответственность в США за такие дела – это уже не важно. А важно то, что в России это контрабанда наркотиков (ст. 229.1 УК) и это преступление совершено на территории РФ прямо в момент пересечения границы.
Статья 12. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации
1. Граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации лица без гражданства, совершившие вне пределов Российской Федерации преступление против интересов, охраняемых настоящим Кодексом, подлежат уголовной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного государства.
(часть первая в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ)
2. Военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской Федерации лица без гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или иным документом международного характера, содержащим обязательства, признаваемые Российской Федерацией, в сфере отношений, регулируемых настоящим Кодексом, если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 06.07.2016 № 375-ФЗ)
1. Часть 1 закрепляет принцип гражданства – он предполагает, что если гражданин России или апатрид (лицо без гражданства), живущий в России, совершил «за рубежом» преступление, которое предусмотрено именно российским УК, то он будет привлекаться на территории России в обычном порядке, если только не успел получить приговор за это там, «за рубежом». Например, нельзя, будучи гражданином РФ, ограбить банк за границей и спокойно отсиживаться в России, ничего не опасаясь и зная, что тебя не выдадут (выдача гражданина запрещена ст. 61 Конституции и ст. 13 УК). Могут и привлечь по российскому закону.
2. Часть 2 – принцип спецмиссии. Военнослужащих российских воинских частей, размещенных за границей, можно привлечь за совершенные там преступления по Уголовному кодексу РФ (если нет специального международного договора об обратном).
3. Часть 3 – реальный принцип. Иностранцы и неживущие в России апатриды будут отвечать в России за совершенные «за рубежом» преступления, только если преступление было совершено против России или ее граждан. Здесь же и другой принцип (универсальная юрисдикция) – если есть международный договор, то иностранца привлекут и в России. За международное преступление (терроризм, пиратство, работорговля) тоже привлекут по Уголовному кодексу РФ. Возвращаясь к вышеприведенному примеру, можно сказать, что иностранец может ограбить у себя на родине банк и приехать в Россию, тут его специально никто трогать не будет (это все их иностранные дела), за исключением небольшого «но». Если он так сделал, но не узнал предварительно, что, оказывается, есть международный договор, пресекающий такие «подвиги», то его может ждать неприятный сюрприз.
Статья 13. Выдача лиц, совершивших преступление
1. Граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству.
2. Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации и находящиеся на территории Российской Федерации, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным договором Российской Федерации.
1. Часть 1-я – это тоже про принцип гражданства из комментария предыдущей статьи: граждане РФ не выдаются, хоть за преступление, хоть по какому-то другому поводу (ст. 61 Конституции).
2. Часть 2-я говорит про то, что неприятный сюрприз из примера в комментарии к предыдущей статье ждет иностранного гражданина, совершившего преступление за границей, не только в виде привлечения к ответственности в России по Уголовному кодексу РФ, но и в виде отправки (выдачи) туда, где он набедокурил.
Раздел II
Преступление
Глава 3
Понятие преступления и виды преступлений
Глава 3 дает общее понятие преступления и самую основную их классификацию (категории преступления). Несмотря на общий характер этой главы, практикующий специалист будет к ней постоянно обращаться, хотя бы потому, что основа любого уголовного дела – это тяжесть обвинения (категория преступления). Кроме того, глава устанавливает два универсальных механизма защиты – возможность «сбить» обвинение по признаку малозначительности (ч. 2 ст. 14 УК) и возможность понизить категорию преступления (ч. 6 ст. 15 УК). Важны для защиты и положения о совокупности преступлений (ст. 17 УК), поскольку они позволяют с этой совокупностью бороться, выбивая из обвинения отдельные эпизоды обвинения или объединяя их, превращая тем самым несколько преступлений в одно. Правила учета рецидива (ст. 18 УК) также имеют высокую практическую востребованность в силу того, что обвинение часто стараются «довесить» рецидивом, делая это не всегда правильно.
Статья 14. Понятие преступления
1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.
2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.
(в ред. Федерального закона от 25.06.1998 № 92-ФЗ)
http://москвабюро.рф/611-harakter-obschestvennoy-opasnosti.html
Характер и степень общественной опасности, как они определяются в каждом случае
http://москвабюро.рф/1345-maloznachitelnost.html#м
Малозначительность:
– практические материалы,
– примеры из судебной практики,
– советы по защите
1. Из довольно общего определения преступления, указанного в первой части статьи, можно выделить признаки, имеющие практический смысл.
• Виновность: вина должна быть доказана, пока этого не произошло в порядке уголовного судопроизводства, обвиняемый считается невиновным (ст. 49 Конституции РФ).
• Общественная опасность: преступление несет угрозу каким-либо общественным отношениям. Общественная опасность определяется двумя характеристиками: характером общественной опасности и степенью общественной опасности[9]. Характер общественной опасности – это более общее понятие и определяется он главой и статьей Особенной части УК. Например, ст. 105 УК (убийство) – это посягательство на базовую ценность – жизнь (глава 16 УК – преступления против жизни и здоровья), уже только это определяет высокий характер опасности. Если сравнить с другим преступлением (ст. 158 УК, кража, преступление против собственности), то посягательство на жизнь безусловно опаснее по своему характеру, чем посягательство на собственность. Степень общественной опасности определяется более конкретными понятиями – каким образом произошло посягательство на жизнь (способ совершения преступления), что делал именно виновный, был ли он один или с соучастниками (роль в совершении преступления), какой он имел умысел, каковы последствия (закончено ли убийство или оборвалось на стадии покушения).
• Запрещенность: преступление – это то, что описано в конкретном пункте и статье УК и только УК. Запрещенность другими нормативными актами из деяния преступления не делает – оно может быть каким-то другим правонарушением (например, административным, налоговым), но никак не преступлением. Преступление – это только то, про что написано в Уголовном кодексе в Особенной его части и не что иное.
• Наказуемость – нет преступления без наказания, каждый отдельный пункт статьи УК (отдельное преступление) имеет свою санкцию (наказание). От наказания можно освободить – но в законе оно всегда прописано. Наказание связано с характером и степенью общественной опасности: существует четыре категории преступления, которые разделяются именно по размеру наказания – небольшой тяжести, средней, тяжкие и особо тяжкие. Очевидно, что, например, преступление небольшой тяжести менее опасно, чем тяжкое.
2. Преступление всегда состоит из 4-х обязательных «кирпичиков» – элементов состава: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона (более подробно об элементах состава преступления см. ст. 8 комментария). Нет одного из «кирпичиков» – нет и преступления. По формальному подходу можно даже какой-то пустяк, не повлекший никаких последствий, признать преступлением и привлечь к ответственности. Формально, если есть все элементы состава – значит есть и преступление. Часть вторая ст. 14 как раз от такого формализма и подстраховывает – дает суду право прекращать абсурдные дела, когда человек объявляется преступником просто потому, что своим деянием уложился в рамки состава.
Ключевое значение признания деяния малозначительным – это реабилитирующее основание для освобождения от уголовной ответственности, фактически приговор с выводом о малозначительности является оправдательным (признано, что никакого преступления и нет).
См. п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда от 22.12.15 г. № 58 «О практике назначения судами уголовного наказания».
Статья 15. Категории преступлений
1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.
2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ)
3. Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы.
(в ред. Федеральных законов от 09.03.2001 № 25-ФЗ, от 07.12.2011 № 420-ФЗ, от 17.06.2019 № 146-ФЗ)
4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пятнадцати лет лишения свободы.
(в ред. Федеральных законов от 09.03.2001 № 25-ФЗ, от 17.06.2019 № 146-ФЗ)
5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
6. С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, что за совершение преступления, указанного в части третьей настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части четвертой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части пятой настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы.
(часть 6 введена Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ)
https://москвабюро.рф/2649-plenum-15-uk.html#п
Постановление Пленума ВС РФ от 15 мая 2018 г. № 10 «О практике применения положений ч. 6 ст. 15 УК»
http://москвабюро.рф/926-izmenenie-kategorii-prestupleniya.html
Снижение категории преступления: – какие факторы учитываются; – примеры из судебной практики; – советы по защите
1. Статью 15 практикующий специалист просто не сможет не выучить наизусть, к ней придется обращаться постоянно при решении самых различных вопросов. Категория преступления – это не только размер наказания, на категории преступления завязано множество других уголовно-правовых механизмов: рецидив, возможность или невозможность назначения конкретных видов наказания, вид исправительного учреждения, механизмы смягчения наказания, возможность прекращения уголовного дела, сроки давности, возможности механизмов освобождения (условно-досрочное освобождение, замена наказания) и отсрочки наказания, судимость. В некоторых случаях даже сама возможность привлечения к уголовной ответственности зависит от категории преступления (например, за приготовление к преступлению небольшой и средней тяжести нет ответственности – ч. 2 ст. 30 УК).
От категории преступления зависят и процессуальные механизмы: состав суда, мера пресечения, формы предварительного расследования, возможности некоторых следственных действий и ОРМ, порядок судебного разбирательства.
2. У суда есть очень важный механизм смягчения ответственности – возможность понизить категорию (повысить нельзя). Рассмотреть возможность применения такого механизма – это обязанность суда (п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК), в каждом обвинительном приговоре обязательно должны быть строчки с упоминанием того, что суд возможность применения ч. 6. ст. 15 УК усмотрел/не усмотрел.
Статья 16
Утратила силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ.
Статья 17. Совокупность преступлений
1. Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 № 162-ФЗ, от 21.07.2004 № 73-ФЗ)
2. Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие), содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями настоящего Кодекса.
3. Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме.
http://москвабюро.рф/2718-sovokupnost.html
Совокупность преступлений:
– примеры из судебной практики;
– подборка практических материалов
http://москвабюро.рф/3000-plenum-dlyaschihsya.html#п
Постановление Пленума ВС РФ от 12.12.2023 г. № 43 «О судебной практике о длящихся и продолжаемых преступлениях»
1. Уголовный кодекс не использует многих понятий, имеющихся в теории, а оперирует более конкретными формулировками, что для уголовного закона только благо, поскольку уменьшает возможность неоднозначного толкования. В ст. 17 описывается два теоретических понятия, без упоминания их названий, используемых в науке. Часть первая раскрывает так называемую реальную совокупность, когда совершено несколько действий, каждое из которых является самостоятельным преступлением со своим составом. Часть вторая говорит об идеальной совокупности, когда одним действием совершено сразу несколько преступлений (выстрелил в человека – покушение на убийство, но «промазал» и попал в дорогой автомобиль – повреждение имущества).
2. Практическое значение для защиты имеет четкое понимание правил совокупности и разграничение трех близких понятий: совокупности преступлений, длящихся и продолжаемых преступлений. Один из самых эффективных механизмов защиты – это попытка убрать совокупность из квалификации, слепить несколько преступлений в одно (тогда наказание будет как за одно преступление). При этом стоит учитывать, что иногда такой механизм может быть опасен и, например, квалификация преступления как длящегося вместо совокупности может быть невыгодна защите. В частности, по длящемуся преступлению не текут сроки давности, пока оно не закончится.
Статья 18. Рецидив преступлений
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ)
1. Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.
2. Рецидив преступлений признается опасным:
а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два или более раза было осуждено за умышленное преступление средней тяжести к лишению свободы;
б) при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы.
3. Рецидив преступлений признается особо опасным:
а) при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы;
б) при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление.
4. При признании рецидива преступлений не учитываются:
а) судимости за умышленные преступления небольшой тяжести;
б) судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет;
в) судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, если условное осуждение или отсрочка исполнения приговора не отменялись и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы, а также судимости, снятые или погашенные в порядке, установленном статьей 86 настоящего Кодекса.
5. Рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, а также иные последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 06.04.2011 № 66-ФЗ)
http://москвабюро.рф/482-retsidiv.html#р
Рецидив:
– практические материалы;
– советы по защите; – рецидив и судимость
Рецидив – очень неприятный для защиты «маячок» в деле. Рецидив – это не только одно из отягчающих обстоятельств. Это ограничитель минимума наказания, повышающий нижнюю рамку наказания до трети от максимума (ч. 2 ст. 68 УК) – то есть минимум не назначат, если нет каких-либо смягчающих обстоятельств. Рецидив либо полностью запрещает условное осуждение (ч. 1 ст. 73 УК), либо сильно уменьшает его вероятность. Это также и характеристика личности, которая работает совсем не «в плюс». С рецидивом можно бороться, учитывая, что довольно часто в приговор и обвинительное заключение его включают ошибочно. Обвинение нередко пытается выставить личность обвиняемого в максимально неблагоприятном виде и прилагает к материалам дела все старые приговоры и сведения о прежних судимостях, которые для целей рецидива не учитываются в силу нарушения правил ч. 4 данной статьи. Неправильный учет рецидива – это одна из самых распространенных ошибок в приговорах.
Глава 4
Лица, подлежащие уголовной ответственности
Глава 4 устанавливает самые общие признаки субъекта преступления: возраст и вменяемость. Эти понятия детальнее раскрываются в других главах УК. Для защиты возрастной критерий имеет ключевое значение – возраст обвиняемого влияет на многое, тактика защиты совершеннолетнего обвиняемого и несовершеннолетнего будет отличаться. Одна из тактик защиты – это попытка понизить возрастной критерий для конкретного обвиняемого (это механизмы, установленные ч. 3 ст. 20 УК, ст. 96 УК). Другая тактика – это сомнения во вменяемости обвиняемого. Но такая тактика может быть опасна – избежать уголовной ответственности по такому основанию иногда хуже, чем понести ответственность.
Статья 19. Общие условия уголовной ответственности
Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим Кодексом.
1. Для уголовной ответственности есть всего два критерия: возраст и психическое здоровье (вменяемость). Другие критерии (пол, физическое здоровье, статус «спецсубъекта») лишь влияют на механизм привлечения к ответственности, иногда на размер наказания, но уголовную ответственность не исключают.
2. Возраст обвиняемого – значимый нюанс для защиты. Несовершеннолетний возраст (от 14-ти до 18-ти лет) существенно влияет на порядок производства как на предварительном расследовании, так и в судебном разбирательстве. Кроме того, для несовершеннолетних действуют некоторые уголовно-правовые льготы – сокращенные сроки давности, сроки условно-досрочного освобождения, сроки судимости. Кроме того, это довольно сильное смягчающее обстоятельство. Стоит помнить и про возможность притянуть льготы к обвиняемым, достигшим совершеннолетия (от 18-ти до 20 лет) (ст. 96 УК).
3. Сомнения во вменяемости обвиняемого также важный «маячок» – обычно они устраняются заключением судебно-психиатрической экспертизы. С точки зрения защиты всегда нужно обращать внимание на случаи, когда экспертиза по делу не проводилась, хотя сомнения во вменяемости видны из материалов дела – например, есть сведения о постановке на учет в ПНД (психоневрологический диспансер), сведения о травмах головы, психологические травмы либо просто признаки неадекватного поведения. Такие «нестыковки» могут повлечь отмену приговора.
