автордың кітабын онлайн тегін оқу Римское право
Информация о книге
УДК 340.15(075.8)
ББК 67.3я73
Л84
Автор:
Лукашевич Д. А., доктор юридических наук, доцент кафедры истории государства и права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).
В учебном пособии изложены основные институты римского частного права, показано их становление, раскрыта сущность.
Пособие призвано систематизировать знания студентов в одной из основополагающих юридических дисциплин – римском частном праве.
УДК 340.15(075.8)
ББК 67.3я73
© Лукашевич Д. А., 2025
© ООО «Проспект», 2025
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РИМСКОМ ПРАВЕ
Понятие римского права
Право, созданное в период существования Древнего Рима, называют римским. Римляне считали, что право делится на две составные части:
1. Публичное — jus publicum.
2. Частное — jus privatum.
Ульпиан говорил, что публичное право — это то, которое относится к интересам римского государства, частное — к интересам отдельных лиц.
1. Нарушение норм публичного права преследуется органами государственной власти по собственной инициативе — ex officio. Для публичного права характерен императивный метод регулирования общественных отношений (метод обязывающий, повелевающий, метод власти и подчинения, субординации). В нормах права императивность проявляется в словах: «обязан», «должен», «не имеет права» и т. д.
В публичном праве отсутствует юридическое равенство сторон — одна из сторон всегда представитель публичной власти.
2. Для частного права характерен более мягкий метод регулирования — диспозитивный (метод дозволительный, разрешающий, метод координации воль участников соответствующих отношений). В нормах права диспозитивность проявляется в словах: «может», «имеет право», «если соглашением сторон не предусмотрено иное» и т. д. Нарушение норм частного права преследуется судом только по заявлению потерпевшего.
В частном праве стороны юридически равны.
Говоря о римском праве, всегда подразумевают римское частное право.
Составные части римского права
Всего исторически сложились три части римского права.
I. Jus civile — цивильное право (jus quiritium — квиритское право).
Изначально в древности субъектами правоотношений были только граждане (юридических лиц не было, так как юридические лица — участники развитых отношений), цивильное — гражданское право существовало долгое время. Цивильное право — это право государства-города (civitas). Но в древности цивильное право защищало только интересы квиритов — коренных жителей Древнего Рима (на чужестранцев оно не распространялось). Название «квириты» произошло от древнейшего племени квиритов.
Для jus civile характерен архаизм норм, а также формализм, т. е. превалирование формы сделки над содержанием.
Со временем римляне вступали в торговые отношения с чужестранцами — перегринами, а те между собой, а цивильное право их не защищало, поэтому появляется другая часть римского права.
II. Jus gentium — право народов. Оно более приспособлено к рыночным отношениям, включало лучшие нормы греческого права, международные торговые обычаи. В jus gentium теперь уже содержание сделки превалировало над формой. Была важна юридическая чистота сделки — сделка должна была быть с отсутствием порока воли, истинная воля должна соответствовать волеизъявлению. Само происхождение jus gentium наводило римских юристов на мысль, что существует общее для всех народов право, причиной его появления является сама природа человека. В этом смысле право, диктуемое самой природой человека, они называли jus naturale (естественное право). Однако jus naturalе не являлось самостоятельной частью римского права, это, скорее, одно из первых теоретических построений в области философии права.
III. Jus praetorium/jus gonorarium (honores — почетная должность, поскольку должность магистрата не служба, а почет) — преторское право. Преторы заполняли правовые пробелы. Претор являлся одним из видов магистратов в Древнем Риме. К магистратам (ординарным, обычным) в Риме относили: консулов, преторов, цензоров, квесторов, эдилов и т. д. Высшими магистратами были консулы, они возглавляли всю систему магистратуры, имели военные полномочия. На консулов была перенесена вся полнота царской власти. Преторы появились в IV в. до н.э. в качестве помощников консулов, поскольку консулы в основном занимались военными делами, нужны были лица, занимавшиеся хозяйственными и управленческими делами. Ими стали преторы. Претор — человек, единый в двух лицах: 1) управитель определенной территории (административная власть); 2) роль судьи — была возможность защищать конкретных граждан в конкретных частных спорах (купля-продажа, займы и т. д.). Первоначально был один претор, а затем с 242 г. появляется второй претор, специально для наблюдения за перегринами. Затем количество преторов увеличилось до восьми, а при Цезаре даже до 16. Все магистраты — носители «царского величия».
Формально преторы не были наделены возможностью творить право, но фактически, толкуя право, приспосабливая нормы древнего права к уже развившимся рыночным отношениям, преторы давали новые решения, создавали новые нормы.
Преторское право — самая блестящая часть римского права.
Каждая последующая часть римского права не аннулировала предыдущую, а взаимодействовала с ней, все части римского права имели общую цель — регулирование гражданских правоотношений.
Этапы развития римского права
У римского права были следующие этапы развития, последовательно сменявшие друг друга:
I. Доклассический.
II. Классический.
III. Постклассический.
I. Доклассический: 754/753 г. до н.э. — I в. до н.э.
(В этом периоде иногда выделяют два подпериода: древнейший (754/753 г. до н.э. — III в. до н.э.) и предклассический (III–I в. до н.э.).
Характерно абсолютное господство jus civile (jus quiritium). Господство архаических норм, формализма, когда форма сделки превалирует над содержанием, игнорируются «пороки воли» при заключении сделки.
Источник права — правовой обычай.
Основное средство защиты — законные иски.
II. Классический: конец I в. до н.э. — конец 1-й четверти III в. н.э.
Принято называть «золотым веком» римского права, так как складываются самые блестящие конструкции, нормы права, которые реципированы (восприняты) многими правовыми системами.
Источники права — законы, эдикты преторов и других магистратов.
Основное средство защиты — иски, в том числе преторские; неисковые особые способы преторской защиты.
III. Постклассический: 2-я четверть III в. н.э. — VI в. н.э. (565 г. н.э. — год смерти императора Юстиниана).
Создается очень мало новых правовых норм, но именно в этот период проводятся великие кодификационные работы.
Не следует путать этапы развития римского права с этапами развития римского государства: царским, республиканским и императорским (принципата и домината). Доклассический период развития права приходится на царский и республиканский периоды развития Древнего Рима, а классический и постклассический периоды развития права приходятся на императорский период развития Древнего Рима.
Значение римского права
Значение римского права заключается в его рецепции (заимствовании) другими государствами. Все конструкции, созданные римским правом, восприняты всем миром, в том числе язык и терминология.
Римское право было двуедино:
1. Право рабовладельческого типа. Ушло в небытие вместе с гибелью Римской империи.
2. Абстрактное право, приспособленное регулировать любые отношения, основанные на частной собственности.
В этом втором смысле римское право и было рецепировано.
Как указывал И.А. Покровский, римское право дважды покорило мир:
1. В древности — когда возникло как право города, а затем стало действовать во всем античном мире.
2. В XI–XIII вв. н.э., когда начинали находить и толковать фрагменты римского права (глоссаторы; толкования источников назывались «глоссами». Ирнерий и др. Болонский университет). Затем толкуют и в буржуазный период — постглоссаторы (комментаторы).
Римское право пронизывает ГК Франции («ГК Французов», «Кодекс Наполеона»), Германское Гражданское Уложение (ГГУ, БГБ), ГК РФ (есть конструкции виндикационного и негаторного исков, которые прямо взяты из римского права, обязательственное и наследственное право, понятие «недвижимого имущества», «приобретательной давности», «легата» — завещательного отказа).
Наиболее распространено римское право в романо-германской правовой семье (собственно, слово romano означает «римский»), менее — в англосаксонской.
Таким образом, римское право, созданное несколько тысяч лет назад, не древность, а живущее, действующее право.
Источники римского права
Источники права — термин многозначный, но наиболее распространены два значения:
1) как способ закрепления и существования правовых норм (правовой обычай; законы; эдикты преторов и других магистратов; деятельность юристов);
2) как способ познания права (институции, комментарии, регулы).
Источники права во втором значении:
Институции — правовые учебники. Наиболее известны институции Гая. Были также институции Марциана, Каллистрата, Павла и Ульпиана. Есть институции Юстиниана как составная часть Уложения Юстиниана.
Комментарии — выдержки из законов с толкованием авторитетными юристами.
Регулы — сборники казусов, пословиц, поговорок правового характера.
Источники права в первом значении:
Правовой обычай
Первый исторически сложившийся источник права вообще.
Правовой обычай — правило поведения, сложившееся в обществе в результате длительного применения и обеспеченное силой государственного принуждения.
Государство использовало только те обычаи, в которых само было заинтересовано.
Правовой обычай — это неписаное правило поведения, но римляне постепенно кодифицировали правовые обычаи и создали Законы 12 таблиц — Leges duodecim tabularum — 450 г. до н.э. В 451 г. до н.э. была избрана комиссия из 10 человек (децемвиров), которые осуществили кодификацию. Причиной создания законов 12 таблиц стало недовольство плебеев неясностью действующего обычного права, что рождало злоупотребления со стороны патрицианских магистратов. Поэтому было выдвинуто требование об официальном закреплении, фиксации правовых норм.
Закон
Нормативный акт, обладающий высшей юридической силой и принимающийся высшими органами государственной власти в стране.
В эпоху республики законы принимало народное собрание; в период империи законодательная власть принадлежит императору — он издает «конституции», имеющие силу закона, также сенат издавал senatusconsult’ы, имеющие силу закона.
Каждый из законов по структуре состоял из 3 частей:
1. Praescriptio — указывались имена инициаторов закона, день, место, цели принятия закона.
2. Rogatio — основная часть закона — само правило поведения.
3. Sanctio — указывались конкретные меры юридической ответственности, которые следовали за невыполнение правовых норм, закрепленных в Rogatio.
С точки зрения санкции законы делились на три вида:
• Leges perfectae (совершенные) — законы, запрещавшие тот или иной акт и объявлявшие его ничтожным.
• Leges мinus quam perfectae (менее, чем совершенные) — законы, не объявлявшие те или иные акты ничтожными, но устанавливающие ответственность за их совершение (неблагоприятные последствия).
• Leges imperfectae (несовершенные) — законы, воспрещавшие те или иные акты, но не устанавливающие каких-либо неблагоприятных последствий.
Виды императорских конституций:
Эдикты — общие распоряжения.
Мандаты — инструкции чиновникам по вопросам суда и управления.
Рескрипты — ответы на вопросы о правильном толковании и применении права.
Декреты — решения по судебным делам.
Основной формой закона становится эдикт, поскольку мандаты уходят из употребления, а декреты и рескрипты имеют силу только по конкретным делам. Эдикты императора по существу продолжили практику преторских эдиктов, с той лишь разницей, что преторские эдикты были программой деятельности претора, а эдикты императора были обычными общеобязательными актами.
Эдикты преторов и других магистратов
Эдикт (от лат. dico — говорить) — письменное заявление претора при вступлении в должность о том, какие средства защиты и в каких случаях он будет предоставлять.
В эдикте претор формулировал программу своей деятельности на определенный период.
Составные части эдикта:
Translaticia — постоянная часть, переходила из эдикта в эдикт.
Pars nova — творчество нового претора.
В 125/128 г. н.э. юрист Сальвий Юлиан по приказу императора Адриана, который правил в это время, создает edictum perpetuum — вечный/постоянный эдикт. Это кодекс, в котором объединились все эдикты, созданные ранее. Поэтому иногда говорят о «кодификации преторского права».
После этого ни один претор не мог вносить ни дополнения, ни изменения — только император обладал такой в
...