автордың кітабын онлайн тегін оқу Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации к ч. 3 (учебно-практический)
КОММЕНТАРИЙ К ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
Часть 3
Под редакцией
доктора юридических наук, профессора
С. А. Степанова
Издание четвертое
Информация о книге
УДК 347.91/.95(470+571)(0.94.5.072)
ББК 67.410(2Рос)
К63
Коллектив авторов:
А. С. Васильев, канд. юрид. наук – гл. 61–65;
А. В. Губарева, канд. юрид. наук – гл. 66–68;
Под редакцией доктора юридических наук, профессора С. А. Степанова.
Настоящее учебное пособие необычно. Основной материал, необходимый для изучения полного курса гражданского права, сосредоточен в приводимом тексте Гражданского кодекса Российской Федерации. Авторы стремились не пересказывать нормы закона, а выделениями, выносками, краткими вспомогательными комментариями и разъяснениями помочь обучающимся овладеть первоначальными цивилистическими знаниями. В комментарии представлены не только основные достижения отечественной юридической науки, но и немалое число судебных актов, иллюстрирующих положения Гражданского кодекса.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2015 г.
Для студентов, аспирантов, преподавателей высших юридических и неюридических учебных заведений, практикующих юристов, а также всех, кому необходимо получить основную информацию о статьях Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех, кто интересуется вопросами гражданского права.
УДК 347.91/.95(470+571)(0.94.5.072)
ББК 67.410(2Рос)
© Коллектив авторов, 2015
© Институт частного права, 2015
© ООО «Проспект», 2015
УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Изменения и дополнения Гражданского кодекса Российской Федерации 2012–2014 гг. настолько значительны и сущностны, что можно уверенно говорить о появлении новой редакции главного экономического кодифицированного закона. Иная философия, принципиально скорректированные цели гражданского законодательства, заметное влияние правоприменительной (в основном судебной) практики и усиление профессионального предпринимательского элемента в предмете регулирования воплотились преимущественно в основополагающей первой части кодекса. Экономическая конституция, как иногда иначе называют Гражданский кодекс, — закон длительного действия, его новые правила еще нуждаются в правоприменительной практике и углубленном доктринальном анализе.
В настоящем пособии авторы сохранили оригинальность и адресность произведения. Основной материал, необходимый для изучения полного курса гражданского права, преимущественно сосредоточен в самом тексте
Гражданского кодекса и кратких репликах, раскрывающих существо норм. Авторский материал заключается не в пересказе позитивных правил, а в выделениях, выносках, кратких вспомогательных разъяснениях, которые наряду с приводимыми памятниками юридической науки и судебными актами позволяют читателям овладеть первоначальными цивилистическими знаниями.
Надеемся, что предлагаемое четвертое издание учебно-практического комментария Гражданского кодекса наряду с классическими учебниками и пособиями будет продолжать способствовать успешному постижению читателями гражданского права — одной из удивительных вершин юридической мысли.
Авторский коллектив
Принятые сокращения
1. Официальные издания
ГК, ГК РФ, Кодекс — Гражданский кодекс Российской Федерации;
ЖК, ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации;
ЗК, ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации;
КВВТ — Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации;
КоАП — Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации;
КТМ, КТМ РФ — Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации;
ЛК, ЛК РФ — Лесной кодекс Российской Федерации;
НК, НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации;
СК, СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации;
ТК, ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации;
УЖТ — Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации.
2. Государственные органы
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации;
КС, КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации;
Минфин, Минфин России — Министерство финансов Российской Федерации;
Правительство, Правительство РФ — Правительство Российской Федерации;
Президент, Президент РФ — Президент Российской Федерации;
СМ (РСФСР, РФ) — Совет Министров (Совет Министров — Правительство);
ЦБР — Центральный Банк России.
3. Прочие сокращения
абз. — абзац;
ВОИС — Всемирная организация интеллектуальной деятельности;
гл. — глава, главы;
МРОТ — минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации;
МЧП — Международное частное право;
напр. — например;
НИР — научно-исследовательские работы;
НИОКР — научно-исследовательские, опытно-конструкторские или технологические работы;
НМПТ — наименование места происхождения товара;
ОКР — опытно-конструкторские и технологические работы;
п. — пункт;
подп. — подпункт;
ТИМС — топологии интегральных схем;
разд. — раздел;
ред. — редакция;
РФ — Российская Федерация;
сл. — следующие;
ср. — сравнить;
см. — смотри;
ст. — статья, статьи;
т. е. — то есть;
т. д. — так далее;
т. п. — тому подобное;
утв. — утвержденный;
ФЗ — Федеральный закон;
ч. — часть, части.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
РАЗДЕЛ V. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Наследственное право среди прочих подотраслей гражданского права представляет собой уникальное явление. Будучи основанным на традициях, обычаях, культуре, человеческих чувствах оно обладает особой «жизненной силой», — независимо от правопорядка, экономического и политического строя оно всегда присутствует в любой правовой системе в своей базовой основе, выполняет свою роль, обеспечивая взаимосвязь поколений, обеспечивая осуществление одной из главнейших потребностей человека — передачу имущества последующим поколениям. Весьма показательным является то обстоятельство, что, несмотря на идеологические, политические устои, наследственное право существовало и в Советской России: Декретом ВЦИК от 27.04.1918 «Об отмене наследования» право наследования было отменено, хотя в целом следует отметить, что наименование декрета не в полной мере соответствует его содержанию; но уже в 1922 году Декретом ВЦИК от 22.05.1922 «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» право наследования было возвращено в правовую систему.
Наследственное право в объективном смысле — это совокупность юридических норм, регулирующих прежде всего отношения, возникающие в связи с переходом имущества по наследству. Наследственное право не является инструментом формирования правового режима отдельных объектов гражданских прав, но только лишь определяет, как таковые переходят от одного лица к другому, что представляется важным в контексте разрешения возможных несоответствий между нормами наследственного права и нормами иных подотраслей гражданского права. В отсутствие прямого указания закона, веских политико-правовых оснований приоритет в части определения особенностей правового режима объекта гражданских прав, переходящего в порядке наследования, должен определяться прежде всего в соответствии со специальными правилами, регулирующими режим такого объекта.
В субъективном смысле наследственное право — это право определенного лица на приобретение наследства, оставшегося после умершего, право лица стать и быть наследником.
Глава 61. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ
Статья 1110. Наследование
Г. Ф. Шершеневич
1. Комментируемая статья дает легальное определение понятия наследования. Существо наследования заключается во вступлении наследника в уже существующие правоотношения.
Наследование, переход наследственного имущества реализуются в рамках наследственного правоотношения, возникающего на основании юридических фактов, установленных законом.
Основанием возникновения наследственного правоотношения является событие — смерть наследодателя.
2. Субъектами указанного правоотношения являются наследники, которые наделяются определенными правами и обязанностями, составляющими содержание возникающего правоотношения. Следует отметить, что умерший не является субъектом указанного правоотношения, поскольку применительно к правилам п. 2 ст. 17 ГК его правоспособность прекращается со смертью. Не является субъектом наследственного правоотношения и нотариус, поскольку совершение последним юридически значимых действий в связи с оформлением наследственных прав является его публичной, но не гражданско-правовой обязанностью. Правоотношение, возникающее при открытии наследства, связывает наследников и лиц, могущих войти в соприкосновение с наследством.
3. Содержанием этого правоотношения являются права наследников на принятие наследства (или на отказ от наследства) и обязанности третьих лиц по воздержанию от создания наследникам препятствий во вступление в наследство.
4. Юридическим объектом наследственного правоотношения являются действия наследников и обязанных лиц, материальным — наследственное имущество.
Правоотношение, возникающее при открытии наследства, следует относить к правоотношениям абсолютного типа.
5. В своем развитии наследственное правоотношение проходит два этапа.
Первый этап наступает, когда наследство открылось, т. е. гражданин умер или объявлен в установленном порядке умершим, и призывается к наследованию определенный круг лиц. Содержанием наследственного правоотношения на первом этапе является право известного лица вступить в наследство и обязанность всех иных лиц по воздержанию от создания препятствий в осуществлении этого права.
Второй этап наступает после принятия наследником наследства и длится до момента фактического раздела имущества между наследниками, оформления наследственных прав. На данном этапе содержание наследственного правоотношения составляют права и обязанности наследников в связи с реализацией последними права на наследство, в том числе права на получение некоторой части наследственного имущества, реализацией преимущественных прав и т. д.
Статья 1111. Основания наследования
1. Основания наследования — это, по сути, способы определения наследников и имущества, переходящего им по наследству. В случае наследования по завещанию в основании наследования лежит воля наследодателя, который определяет, кому какое имущество переходит, при наследовании по закону — постановление закона.
2. Правила рассматриваемой статьи о приоритете наследования по завещанию перед наследованием по закону не следует понимать как противопоставление одного другому. Указанные основания могут сосуществовать одновременно. Так, например, наследодатель мог распорядиться принадлежащим ему недвижимым имуществом в завещании, однако умолчать о движимом имуществе. В этом случае к наследованию будут призваны как наследники по завещанию (для принятия недвижимого имущества), так и наследники по закону (для принятия движимого имущества).
3. Мировым правопорядкам известно и третье основание наследования — наследственный договор, т. е. договор, в соответствии с которым несколько лиц назначают себя наследниками друг друга или же в соответствии с которым осуществляется отчуждение имущества в собственность приобретателя в момент смерти отчуждателя в обмен на какое либо встречное предоставление (ФРГ, Швейцария, Франция, Украина). Русское гражданское право во все времена отрицало возможность существования наследственных договоров по мотиву безнравственности таковых, прежде всего в связи с тем, что такого рода договоры фактически устраняют возможность свободного волеизъявления на случай смерти.
Статья 1112. Наследство
Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
Наследство есть совокупность имущественных прав умершего (актив) и имущественных обязанностей (пассив). По сути, можно унаследовать любой из объектов гражданских прав, указанных в ст. 128 ГК (за изъятиями, установленными ч. 2 и ч. 3 ст. 1112 ГК), при этом необходимо учитывать, что под имущественными правами следует понимать не только право уплаты должного по обязательству, но и любое иное имущественное право, которое принадлежало наследодателю. Так, например, следует включать в наследственную массу право наследодателя на признание права собственности на самовольную постройку (ст. 222 ГК), которое не было осуществлено им при жизни по тем или иным причинам.
Б. Б. Черепахин
Представляется, что понимание наследства как совокупности имущественных отношений, в которых ранее состоял наследодатель, в которые затем вступают наследники, больше отвечает потребностям гражданского оборота. Так, в отношениях собственности наследники встают на место собственника, в обязательственных отношениях — на место кредитора или должника соответственно.
Право требовать взыскания компенсации морального вреда связано с личностью потерпевшего и носит личный характер. Поэтому данное право не входит в состав наследственного имущества и не может переходить по наследству.
В том случае, когда истцу присуждена компенсация морального вреда, но он умер, не успев получить ее, взысканная сумма компенсации входит в состав наследства и может быть получена его наследниками (Обзор судебной практики ВС РФ от 28.06.2000).
Наследники покупателя по договору купли-продажи недвижимости, умершего до государственной регистрации перехода права собственности на недвижимость, в случае возникновения спора вправе обратиться с иском к продавцу по указанному договору о государственной регистрации перехода права собственности к наследникам.
Имущественные права и обязанности не входят в состав наследства, если они неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также если их переход в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими федеральными законами (ст. 418, ч. 2 ст. 1112 ГК РФ). В частности, в состав наследства не входят: право на алименты и алиментные обязательства, права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования (ст. 701 ГК РФ), поручения (п. 1 ст. 977 ГК РФ), комиссии (ч. 1 ст. 1002 ГК РФ), агентского договора (ст. 1010 ГК РФ). (Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании».)
Статья 1113. Открытие наследства
Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.
Открытие наследства — это наступление одного из таких юридических фактов, с которыми соединяется по закону прекращение для известного лица всех юридических отношений, связывавших его с другими лицами до этого момента. С этого момента к имуществу, принадлежавшему наследодателю до этого момента, применятся нормы наследственного права, и оно образует наследство. К юридическим фактам, с которыми закон связывает открытие наследства, относится смерть гражданина, а также объявление гражданина умершим в судебном порядке (презумпция смерти гражданина). В системе юридических фактов открытие наследства — это событие, но не действие, поскольку происходит помимо воли наследников. С открытием наследства возникает наследственное правоотношение, у его субъектов возникают права и обязанности.
Статья 1114. Время открытия наследства
1. Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день смерти, указанный в решении суда.
1. Юридическое значение времени открытия наследства заключается в том, что на этот момент определяются:
1) лица, которые выступят наследниками; в том числе устанавливаются факты нетрудоспособности призываемых к наследованию иждивенцев наследодателя, их нахождения на его иждивении и совместного с наследодателем проживания в течение не менее одного года;
2) состав наследства;
3) начало течения срока для вступления в наследство и отказа от него;
4) начало течения срока исковой давности по требованиям отказополучателя к наследнику, на которого возложен завещательный отказ, и срок, по истечении которого право на получение завещательного отказа переходит к подназначенному отказополучателю;
5) начало течения сроков на предъявление претензий кредиторами;
6) начало течения срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;
7) начало течения срока для дачи согласия на осуществление функций исполнителя завещания;
8) законодательство, которым следует руководствоваться, и др.
2. Правило п. 2 комментируемой статьи представляет собой законодательную фикцию. Для целей применения законодательства о наследовании граждане, умершие в один день, считаются умершими одновременно. Указанное правило прежде всего устраняет в соответствующих случаях применение норм о наследственной трансмиссии. Данное правило является фикцией, поскольку для целей определения времени смерти используется не астрономическое время, но дата, момент, определяемый согласно григорианскому календарю. Так, лица, находящиеся в разных полушариях планеты, могут фактически умереть одновременно, однако даты григорианского календаря могут не совпадать, и наоборот.
Статья 1115. Место открытия наследства
Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (статья 20).
1. Юридическое значение места открытия наследства — по месту открытия наследства:
1) происходит принятие и отказ от наследства;
2) совершаются действия по оформлению наследственных прав;
3) предъявляются иски к наследственному имуществу.
2. Кроме того, ст. 1115 ГК РФ имеет организационное значение, а также обеспечивает защиту прав и законных интересов субъектов наследственного правоотношения. Определяя место открытия наследства через один из критериев — место жительства гражданина или через место нахождения имущества, законодательство однозначно определяет место совершения всех юридически значимых действий в связи с открытием наследства. Иное положение могло бы дезорганизовать сами наследственные правоотношения. Так, было бы непонятно, как кредиторам предъявлять свои требования, если последнее место жительства наследодателя находилось в Великобритании (изучать законодательство Великобритании?!), или к какому нотариусу обратиться, если наследодатель располагает активами в самых различных частях России.
Статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию
К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие на день открытия наследства.
1. Из содержания комментируемой статьи следует сделать вывод о том, что круг наследников по завещанию не ограничен, ими могут быть любые правоспособные на момент открытия наследства субъекты гражданского права. В свою очередь, наследниками по закону могут быть только правоспособные на момент открытия наследства физические лица, Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования. В качестве исключения закон допускает наследование как по закону, так и по завещанию физическими лицами, зачатыми при жизни наследодателя, к которым в соответствии с п. 2 ст. 48 СК РФ относятся лица, родившиеся в течение 300 дней после смерти наследодателя.
2. Российское законодательство не проводит разграничения правового положения наследников по обстоятельствам, не связанным с отношениями таких наследников с наследодателем. Между тем мировым правопорядкам известны некоторые правила, которые такую разницу устанавливают, в частности длительное время в некоторых странах Европы дети, рожденные вне брака были существенно поражены в правах по сравнению с детьми, рожденными в браке, что было устранено рядом знаковых постановлений Европейского суда по правам человека (см., например, решение по делу Маркс (Marсkx) против Бельгии от 13 июня 1979 года). В некоторых мусульманских странах, например в Алжире, наследство между мальчиками и девочками делится в разных долях.
Российское право по отношению к составу наследников, возможно, вопреки и помимо воли наследодателя, устанавливает лишь правила о недостойных наследниках. В обосновании возможности поражения лиц, указанных в ст. 1117 Кодекса, в правах наследования лежит опровержимое предположение о том, что наследодатель, имей он возможность выразить свою волю, отстранил бы таких лиц от наследования.
Статья 1117. Недостойные наследники
Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.
2. По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
3. Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить в соответствии с правилами главы 60 настоящего Кодекса все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства.
4. Правила настоящей статьи распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.
5. Правила настоящей статьи соответственно применяются к завещательному отказу (статья 1137). В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.
1. Комментируемая статья устанавливает два вида недостойных наследников.
Первые — условно их можно назвать «абсолютно недостойными» (п. 1 ст. 1117 ГК РФ) — не наследуют в силу факта наличия решения суда, которым подтверждены соответствующие обстоятельства, и вторые (п. 2 ст. 1117 ГК РФ) — «условно недостойные» — отстраняются от наследования только по заявлению заинтересованных лиц (других наследников).
Такое разграничение представляется важным, поскольку «абсолютно недостойные наследники» не могут участвовать в наследственном правоотношении, даже если на это согласны и этого желают остальные наследники или кредиторы. «Относительно недостойные» наследники участвуют в наследственном правоотношении, если на это согласны и не выразили свое несогласие в активной форме остальные наследники.
2. Представляется, что способствовать либо пытаться способствовать призванию к наследству либо увеличению наследственной доли известных лиц возможно исключительно путем содействия наступлению самого события открытия наследства либо предпринятия действий по уменьшению количества наследников по завещанию либо по закону или же полному их устранению.
Под действиями, направленными против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, следует понимать деяния, следствием которых стало искажение истинной воли наследодателя. Такие действия могут быть направлены как против формы выражения воли (подделка, уничтожение, хищение завещания), так и против волеизъявления наследодателя (воздействие на его волеобразование в любой форме) или против реализации такой воли после открытия наследства (понуждение наследников к отказу от наследства).
Обстоятельства, указанные в п. 1 ст. 1114 ГК, должны быть подтверждены соответствующим решением суда (приговором, если действия недостойного наследника образуют состав преступления, или решением по гражданскому делу, если, например, речь идет о признании завещания недействительным).
Глава 62. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
Вводный комментарий
В действующем законодательстве нормы о наследовании по завещанию предваряют нормы о наследовании по закону, что обусловлено общей гуманистической направленностью современного права. Приоритет наследования по завещанию проявляется не только в законодательном установлении (ч. 2 ст. 1111 ГК), но и в структуре норм ГК о наследовании, хотя исторически наследование по закону предшествовало наследованию по завещанию, что было обусловлено целями сохранения имущества в патриархальной семье.
Завещание как способ распоряжения имуществом на случай смерти — не единственный способ, посредством которого по усмотрению лица устраняется законный порядок распределения наследственного имущества. Некоторым правовым системам известен также наследственный договор (см. комментарий к ст. 1111 ГК). Несмотря на то, что общая тенденция развития наследственного права сводится к его либерализации, попытки введения наследственного договора наталкиваются на некоторое противодействие, в частности проект закона о внесении изменений в соответствующей части в правила о наследовании уже более полутора лет находится без движения в законодательном органе.
На данный момент завещание — единственный способ устранить законный порядок наследования и определения судьбы имущественных отношений лица по его усмотрению на случай его смерти.
Статья 1118. Общие положения
2. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.
3. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается.
4. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.
5. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.
Б. С. Антимонов
1. Пункт 2 комментируемой статьи устанавливает правило о «завещательной дееспособности».
Право составить завещание принадлежит полностью дееспособному гражданину (ст. 21, 27 ГК РФ). Данное правило представляется весьма важным, поскольку императивный характер анализируемой нормы полностью исключает возможность совершения завещания:
1) законными представителями от имени малолетних и недееспособных, в том числе и с согласия органов опеки и попечительства;
2) несовершеннолетними как с согласия законных представителей, так и без такового, в том числе в отношении их возможности распоряжения имуществом по сделкам, указанным в п. 2 ст. 26 ГК;
3) ограниченно дееспособными, в том числе и с согласия попечителя.
Завещание, совершенное указанными лицами, следует квалифицировать как ничтожную сделку по основаниям ст. 168 и п. 2 ст. 1118 ГК РФ. При этом необходимо учитывать, что вопрос о действительности завещания в зависимости от дееспособности завещателя разрешается на момент совершения завещания. Завещание, совершенное дееспособным лицом, не станет недействительным, если впоследствии завещатель полностью или частично утратит свою дееспособность (п. 1 ст. 29 и п. 1 ст. 30 ГК), и наоборот, завещание, совершенное недееспособным лицом, дееспособность которого впоследствии будет восстановлена (п. 3 ст. 29, п. 2 ст. 30 ГК), не делает завещание действительным.
2. Виды завещаний:
• в зависимости от формы завещания: нотариальное (ст. 1125 ГК) и приравненное к нотариальному (ст. 1127);
• в зависимости от формы участия нотариуса в составлении завещания: открытое (ст. 1125 ГК) и закрытое (ст. 1126 ГК);
• в зависимости от обстоятельств, при которых совершается завещание: завещание при обычных обстоятельствах (ст. 1125 ГК) и завещание при чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК).
Завещание как условная сделка.
В науке гражданского права существует несколько точек зрения относительно допустимости формирования условных распоряжений, однако большая часть ученых придерживается мнения, что завещание можно совершить лишь под отлагательным условием и только с учетом того, что это отлагательное условие наступит ко времени открытия наследства (например, сын наследодателя назначается наследником, если освободится от наркотической зависимости). Если же к моменту открытия наследства отлагательное условие не наступит, то необходимо признать, что само назначение наследника (под таким отлагательным условием) теряет свою силу и должно считаться недействительным.
Совершение завещания под отменительным условием не представляется возможным, поскольку если такое условие наступило до открытия наследства, то непонятно, какие субъективные права и обязанности наследника прекратились (правоотношение еще не возникло), а если после — то прекратится ли статус лица как наследника. Такого рода правовое положение лица, указанного в завещании наследником, противоречит бесспорному положению о том, что лицо, однажды став наследником, не может затем перестать быть им.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что обозначенная выше дискуссия по большей части носит догматический характер и не опирается на какие либо политико-правовые соображения, которые могли бы позволить постановить достоверный вывод о том, что правом запрещены условные распоряжения. Во всяком случае требуются веские основания для вторжения в сферу свободы завещания, которые не могут и не должны сводиться исключительно к догматике права. Представляется, что при оценке условных распоряжений общая презумпция должна сводиться к допустимости так
...