автордың кітабын онлайн тегін оқу Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации к ч. 1 (учебно-практический)
КОММЕНТАРИЙ К ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
Часть 1
Под редакцией
доктора юридических наук, профессора
С. А. Степанова
Издание четвертое
Информация о книге
УДК 347.91/.95(470+571)(0.94.5.072)
ББК 67.410(2Рос)
К63
Коллектив авторов:
С. С. Алексеев, д-р юрид. наук, проф., чл.-корр. РАН, засл. деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР – гл. 1, 2, 6;
Д. В. Мурзин, канд. юрид. наук – гл. 13–20 (гл. 17 – в соавторстве с Н. Ю. Мурзиной, магистром частного права);
В. В. Прохоренко, канд. юрид. наук – гл. 4;
С. А. Степанов, д-р юрид. наук, проф. – гл. 3, 5, 7–12, 21–29.
Под редакцией доктора юридических наук, профессора С. А. Степанова.
Настоящее учебное пособие необычно. Основной материал, необходимый для изучения полного курса гражданского права, сосредоточен в приводимом тексте Гражданского кодекса Российской Федерации. Авторы стремились не пересказывать нормы закона, а выделениями, выносками, краткими вспомогательными комментариями и разъяснениями помочь обучающимся овладеть первоначальными цивилистическими знаниями. В комментарии представлены не только основные достижения отечественной юридической науки, но и немалое число судебных актов, иллюстрирующих положения Гражданского кодекса.
Законодательство приведено по состоянию на январь 2015 г.
Для студентов, аспирантов, преподавателей высших юридических и неюридических учебных заведений, практикующих юристов, а также всех, кому необходимо получить основную информацию о статьях Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех, кто интересуется вопросами гражданского права.
УДК 347.91/.95(470+571)(0.94.5.072)
ББК 67.410(2Рос)
© Коллектив авторов, 2015
© Институт частного права, 2015
© ООО «Проспект», 2015
УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Изменения и дополнения Гражданского кодекса Российской Федерации 2012–2014 гг. настолько значительны и сущностны, что можно уверенно говорить о появлении новой редакции главного экономического кодифицированного закона. Иная философия, принципиально скорректированные цели гражданского законодательства, заметное влияние правоприменительной (в основном судебной) практики и усиление профессионального предпринимательского элемента в предмете регулирования воплотились преимущественно в основополагающей первой части кодекса. Экономическая конституция, как иногда иначе называют Гражданский кодекс, — закон длительного действия, его новые правила еще нуждаются в правоприменительной практике и углубленном доктринальном анализе.
В настоящем пособии авторы сохранили оригинальность и адресность произведения. Основной материал, необходимый для изучения полного курса гражданского права, преимущественно сосредоточен в самом тексте
Гражданского кодекса и кратких репликах, раскрывающих существо норм. Авторский материал заключается не в пересказе позитивных правил, а в выделениях, выносках, кратких вспомогательных разъяснениях, которые наряду с приводимыми памятниками юридической науки и судебными актами позволяют читателям овладеть первоначальными цивилистическими знаниями.
Надеемся, что предлагаемое четвертое издание учебно-практического комментария Гражданского кодекса наряду с классическими учебниками и пособиями будет продолжать способствовать успешному постижению читателями гражданского права — одной из удивительных вершин юридической мысли.
Авторский коллектив
Принятые сокращения
1. Официальные издания
ГК, ГК РФ, Кодекс — Гражданский кодекс Российской Федерации;
ЖК, ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации;
ЗК, ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации;
КВВТ — Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации;
КоАП — Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации;
КТМ, КТМ РФ — Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации;
ЛК, ЛК РФ — Лесной кодекс Российской Федерации;
НК, НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федерации;
СК, СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации;
ТК, ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации;
УЖТ — Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации.
2. Государственные органы
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации;
КС, КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации;
Минфин, Минфин России — Министерство финансов Российской Федерации;
Правительство, Правительство РФ — Правительство Российской Федерации;
Президент, Президент РФ — Президент Российской Федерации;
СМ (РСФСР, РФ) — Совет Министров (Совет Министров — Правительство);
ЦБР — Центральный Банк России.
3. Прочие сокращения
абз. — абзац;
ВОИС — Всемирная организация интеллектуальной деятельности;
гл. — глава, главы;
МРОТ — минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации;
МЧП — Международное частное право;
напр. — например;
НИР — научно-исследовательские работы;
НИОКР — научно-исследовательские, опытно-конструкторские или технологические работы;
НМПТ — наименование места происхождения товара;
ОКР — опытно-конструкторские и технологические работы;
п. — пункт;
подп. — подпункт;
ТИМС — топологии интегральных схем;
разд. — раздел;
ред. — редакция;
РФ — Российская Федерация;
сл. — следующие;
ср. — сравнить;
см. — смотри;
ст. — статья, статьи;
т. е. — то есть;
т. д. — так далее;
т. п. — тому подобное;
утв. — утвержденный;
ФЗ — Федеральный закон;
ч. — часть, части.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПОДРАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вводный комментарий
Содержание основных положений Гражданского кодекса Российской Федерации раскрывает принципиально важнейшее значение гражданского права как в историческом отношении, так и в современном и будущем бытии народа и каждого человека. По своей глубинной сути, начала гражданского законодательства — это основа гражданского общества. Вот почему, как показывает исторический опыт, ныне в экономически и социально развитых странах именно отработанное гражданское законодательство, его реальное и последовательное претворение в жизнь повсеместно становилось и является в настоящее время базой для утверждения и плодотворного функционирования институтов, ценностей и идеалов гражданского общества, соответствующего требованиям демократии и передовой экономики, ее всесторонней модернизации, материального и духовного благополучия, достоинства личности.
Отсюда следует, что сам термин «гражданское право» — это не только прямой перевод с латинского языка формулировки ius civile («права граждан» по римскому праву), но и отражение того исторического предназначения, которое выпало и выпадает на долю гражданского, частного права.
Следует обратить внимание, что в период 2012–2014 гг. текст Гражданского кодекса РФ претерпел значительные изменения и дополнения, которые не только существенно повлияли на философию главного гражданского и экономического закона, но и в известной степени скорректировали его основные цели и начала.
Глава 1. ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Статья 1. Основные начала гражданского законодательства
4. Никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
Ограничения перемещения товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.
1. Основные начала гражданского права — это основополагающие идеи (общие принципы), которые определяют основное содержание гражданско-правового регулирования в целом, отраслевую специфику норм гражданского права и практику их применения.
Значение основных начал гражданского законодательства выражается в том, что они:
а) являются определяющей линией при развитии и совершенствовании гражданского законодательства;
б) выступают базовым критерием при толковании норм гражданского права;
в) признаются важнейшей основой при применении гражданского права, в том числе при его применении по аналогии.
2. Законодатель в действующей редакции кодекса возвысил принцип добросовестности до статуса основного начала гражданского законодательства. Добросовестность участников гражданских правоотношений как принцип привносит в юридическую среду этические, весьма тонкие нюансы регулирования и правоприменения, предполагающие включение в формальную среду юридических правил оценочно-нравственных элементов.
3. Основные начала — это базовые, ведущие принципы гражданского права, т. е. его главные идеи, основополагающие положения. Вместе с тем, наряду с указанными началами, для гражданского права, его понимания и практического применения существенное значение принадлежит и другим принципам. В том числе принципам духовно-этического характера, отраженным в ст. 6 ГК РФ при характеристике аналогии. Кроме принципа добросовестности это, в первую очередь, принципы разумности и справедливости.
4. Гражданские права в соответствии с основными началами имеют высокий юридический статус. Российский Гражданский кодекс определяет статус и юридическую силу гражданских прав приближенно к статусу конституционных прав. По ГК РФ гражданские права могут быть ограничены в принципе на тех же основаниях, что и конституционные права — только на основании федерального закона и только в тех исчерпывающих случаях, которые прямо указаны в кодексе.
5. Пункт 3 комментируемой статьи содержит принцип единого товарного (экономического) пространства. Гражданское законодательство в соответствии с Конституцией России относится к федеральному ведению. Субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иные лица не вправе так или иначе препятствовать свободному экономическому обороту. Стабильность и прозрачность имущественных отношений обеспечивают наиболее эффективное гражданско-правовое регулирование.
Статья 2. Отношения, регулируемые гражданским законодательством
Правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом.
3. К имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством.
1. Значение. Предмет гражданского права определяет сферу действия данной отрасли. Определить предмет — значит уяснить, что (какие общественные отношения) регулируют нормы гражданского права. Предмет гражданского права характеризует содержание отрасли и пределы ее действия, отграничивает от других отраслей российского права.
2. Содержание предмета гражданского права. В предмет гражданско-правового регулирования в соответствии с комментируемой статьей входят:
а) имущественные (товарные) отношения по поводу материальных благ, имеющих денежную оценку;
б) неимущественные (личные) отношения, как связанные с имущественными отношениями (авторские, патентные и т. п.), так и не связанные с ними (нематериальные блага и их защита);
в) корпоративные отношения (связанные с участием в корпоративных организациях и управлением ими).
3. Метод гражданского права, как и метод любой иной отрасли российского права, определяет, как, какими способами и средствами регулируются имущественные, связанные с ними неимущественные отношения и отношения корпоративные, составляющие вместе предмет гражданско-правового воздействия. Основные черты метода гражданского права:
— принцип дозволительности (в упрощенном виде — дозволено все, что не запрещено законом);
— принцип диспозитивности (свобода выбора путей осуществления гражданских прав).
Метод гражданского права характеризуется такими способами, которые обеспечивают не только равенство, автономию воли и имущественную самостоятельность субъектов, но и стимулируют инициативность лиц, утверждают восстановительный (компенсационный) характер гражданско-правовой защиты и имущественной ответственности.
4. Комментируемая норма позволяет отграничить предмет гражданско-правового (преимущественно частноправового) регулирования от предмета публичных отраслей права. В первом случае имущественные отношения построены на равенстве участников и их координации, во втором — на подчинении и субординации.
Статья 3. Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права
Нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать настоящему Кодексу.
4. На основании и во исполнение настоящего Кодекса и иных законов, указов Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации вправе принимать постановления, содержащие нормы гражданского права.
6. Действие и применение норм гражданского права, содержащихся в указах Президента Российской Федерации и постановлениях Правительства Российской Федерации (далее — иные правовые акты), определяются правилами настоящей главы.
1. Понятие. Гражданское законодательство (в широком смысле) — это вся система признанных государством источников, содержащих нормы гражданского права, действующих в Российской Федерации. Кроме законов и подзаконных актов, к источникам гражданского права также относятся:
— общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ (ст. 7 ГК);
— обычаи (ст. 5 ГК).
В буквальном смысле, в соответствии с комментируемой статьей, гражданское законодательство включает в себя лишь:
а) Гражданский кодекс;
б) принятые в соответствии с ним федеральные законы.
2. Основной принцип. По Конституции РФ гражданское законодательство находится в ведении Российской Федерации. Это значит, что вопросы гражданского права определяются и в основном регулируются федеральными правовыми актами.
3. Центральное положение среди источников гражданского права занимает Гражданский кодекс РФ. Кодекс подготовлен и принят в середине 1990-х и в начале 2000 г. в трех частях и охватывает основное содержание гражданского права (кроме интеллектуальной собственности), соответствующее современным мировым стандартам. В связи с содержанием ГК РФ и местом, занимаемым им во всей системе источников гражданского права, все иные нормативные акты по гражданскому праву должны приниматься в соответствии с Гражданским кодексом.
4. Правовые акты в соответствии с комментируемой статьей можно представить в виде следующей схемы (по убыванию юридической силы):
а) законы (Конституция, Гражданский кодекс, федеральные законы);
б) подзаконные нормативные акты: указы Президента РФ, постановления Правительства;
в) ведомственные правовые акты.
Один из таких вопросов – это судебные прецеденты. Высококвалифицированная работа юристов – это деятельность, строго основанная на законе и в то же время учитывающая опыт (практику) применения законодательства. Принято считать, что этот опыт выражается в правоположениях, закрепляемых, как правило, в актах высших судебных инстанций (в частности, в постановлениях Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ). Вместе с тем, возможно, есть основания, в соответствии с мировым опытом, для признания в качестве источника гражданского права также и судебных прецедентов как таковых – образцов правового решения своеобразных случаев жизни, которые берутся за основу решения аналогичных жизненных случаев другими судами.
Другой проблемный вопрос – это договоры. В соответствии с принципом диспозитивности договоры в гражданском праве являются не только юридическим фактом, но и источником прав и обязанностей для данных субъектов. В этом отношении они являются категориями, близкими к источникам права. В ряде случаев договоры могут продолжать действовать и в тех ситуациях, когда по соответствующему вопросу издается закон (если, понятно, закон не касается именно данных конкретных отношений – п. 2 ст. 422).
Статья 4. Действие гражданского законодательства во времени
2. По отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в действие. Отношения сторон по договору, заключенному до введения в действие акта гражданского законодательства, регулируются в соответствии со статьей 422 настоящего Кодекса.
1. Общеправовой принцип — «закон не имеет обратной силы» предусмотрен и в комментируемой статье. Это правило имеет исключения:
— закон прямо распространяет свое действие на отношения, возникшие до его принятия (имеет обратную силу — см., например, ст. 2 Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений в главы 1, 2, 3, и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»);
— нормы принятого закона по общему правилу не распространяются на существовавшие (длящиеся) отношения до принятия закона (см., например, ст. 422 ГК).
М. И. Брагинский
2. В целом, единообразные для Российской Федерации положения о порядке вступления в силу законов, указов, постановлений, а также о действии их в пространстве и по кругу лиц в равной мере относятся и к гражданскому законодательству.
Статья 5. Обычаи
2. Обычаи, противоречащие обязательным для участников соответствующего отношения положениям законодательства или договору, не применяются.
1. Обычай, выйдя с 2013 года за пределы предпринимательской деятельности (допускался в качестве источника как «обычай делового оборота»), становится наряду с правом естественным и правом позитивным полновесным источником гражданских прав и обязанностей. Главное требование к обычаю как источнику права заключается в том, чтобы он признавался сложившимся и широко применяемым (повторяемым) во всех отношениях, составляющих предмет гражданско-правового регулирования. Правоприменительная практика, например, признает общепринятое обыкновение устанавливать наружные вывески с указанием юридических лиц обычаем.
Обычаи в сфере внешнеэкономических связей в ряде случаев толкуются международными организациями. Примером могут служить разработанные Международной торговой палатой «Международные правила толкования торговых терминов — «Инкотермс». Правила «Инкотермс» охватывают широкий круг вопросов (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.12.1996 № 10.)
Г. Ф. Шершеневич
Статья 6. Применение гражданского законодательства по аналогии
1. В случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).
1. Аналогия гражданского закона, определенная комментируемой статьей, достаточно активно используется правоприменителями и судом.
2. Аналогия гражданского права — в определенной мере есть применение собственно ст. 1 ГК, содержащей основные начала гражданского законодательства.
Статья 7. Гражданское законодательство и нормы международного права
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора.
Глава 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Вводный комментарий
В гражданском законодательстве каждому субъективному праву неизменно, так или иначе противостоит юридическая обязанность. Лицо, наделенное гражданским правом (правомочием), юридически связано с иным лицом, несущим «ответную» обязанность. Такие многообразные юридические связи в науке именуются гражданскими правоотношениями.
Гражданское правоотношение — это складывающаяся на основе гражданско-правовых норм связь между субъектами гражданского права через их права и обязанности, осуществление которых обеспечивается государством.
Гражданское правоотношение — одно из фундаментальных понятий гражданского права, изучению которого посвящены многочисленные исследования. Глава 2 ГК построена на учении о гражданском правоотношении и содержит нормы, для уяснения и комментариев к которым необходимо обратиться к основным научным категориям, выработанным цивилистикой.
1. Состав гражданского правоотношения включает в себя следующие элементы:
— субъекты;
— объект;
— содержание.
2. Субъектами гражданского правоотношения признаются:
— граждане;
— юридические лица;
— Российская Федерация, ее субъекты, муниципальные образования (см. комментарии к главе 5 ГК).
3. Объектом гражданского правоотношения (в наиболее общем виде) признается любое благо (материальное и нематериальное), по поводу которого возникают и осуществляются гражданские права и обязанности. Перечень основных объектов гражданских правоотношений содержится в ст. 128 ГК.
4. Центральный элемент гражданского правоотношения — его содержание, т. е. связанные между собой субъективное право и субъективная обязанность участников.
Субъективное гражданское право представляет принадлежащую субъекту меру дозволенного (свободного) поведения, обеспечиваемую государством.
Основным средством обеспечения государством субъективного права является возложение на другое лицо или лиц субъективной юридической обязанности, т. е. предписанной субъекту меры должного, необходимого поведения.
5. Классификация гражданских правоотношений имеет важное значение для определения содержания договора, характера субъективных прав, выбора способа их защиты.
В литературе отмечается несколько основных критериев, позволяющих разделять правоотношения на группы:
а) соотносительно с предметом гражданско-правового регулирования:
— имущественные;
— личные неимущественные, связанные с имущественными;
— личные неимущественные, не связанные с имущественными.
б) по характеру субъектного состава:
— абсолютные правоотношения — четко определена лишь одна сторона, обладающая субъективным правом, а на другой стороне — неопределенное множество лиц, обязанных воздерживаться от нарушения указанного субъективного права;
— относительные правоотношения — в них все субъекты точно, поименно определены;
в) по способу реализации субъективного права (удовлетворения интереса):
— вещные (вид абсолютных), обусловленные прямой, непосредственной связью управомоченного лица с объектом (вещью), позволяющей достигнуть известного имущественного результата путем своих собственных активных действий (например, право собственности);
— обязательственные (вид относительных), возникающие на связи между лицами и позволяющие достигнуть имущественного результата по обязательству не непосредственно, а лишь через выполнение обязанности другим лицом;
г) по функциям:
— регулятивные, т. е. устанавливающие для лиц юридические права и обязанности по совершению определенных действий или по воздержанию от них;
— охранительные, предусматривающие применение к правонарушителю мер государственного принуждения.
6. Юридическая связь между лицами через их права и обязанности возникает на основании конкретных жизненных обстоятельств: действий или событий. Такие обстоятельства называются в гражданском праве юридическими фактами.
М. Я. Кириллова
Юридическими фактами являются соответствующие события и действия. Последние могут быть правомерными и неправомерными. К правомерным действиям относят, в частности, административные акты, сделки и т. д. Если для возникновения гражданского правоотношения необходимы два и более юридических фактов, то такая их совокупность именуется юридическим составом.
Статья 8. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей
В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают:
1.1) из решений собраний в случаях, предусмотренных законом;
2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;
3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;
5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;
7) вследствие неосновательного обогащения;
9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.
2. Утратил силу с 01.03.2013.
Комментируемая статья содержит незакрытый перечень наиболее значимых и распространенных в имущественном обороте и неимущественных отношениях оснований (юридических фактов) возникновения гражданских прав и обязанностей. Различные по природе, характеру возникающих правоотношений, последствиям в рассматриваемой норме эти юридические факты представлены исключительно как обстоятельства, дающие жизнь субъективным гражданским правам и обязанностям.
Возникновение одних фактов зависит от воли юридических и физических лиц, других — не зависит. Первые называются действиями, вторые — событиями. Наиболее распространенным основанием возникновения гражданских прав являются действия.
Т. Е. Абова
Статья 8.1. Государственная регистрация прав на имущество
При возникновении спора в отношении зарегистрированного права лицо, которое знало или должно было знать о недостоверности данных государственного реестра, не вправе ссылаться на соответствующие данные.
Если в течение трех месяцев со дня внесения в государственный реестр отметки о возражении в отношении зарегистрированного права лицо, по заявлению которого она внесена, не оспорило зарегистрированное право в суде, отметка о возражении аннулируется. В этом случае повторное внесение отметки о возражении указанного лица не допускается.
Лицо, оспаривающее зарегистрированное право в суде, вправе требовать внесения в государственный реестр отметки о наличии судебного спора в отношении этого права.
10. Правила, предусмотренные настоящей статьей, применяются, поскольку иное не установлено настоящим Кодексом.
1. Впервые в законодательстве России сформулированы общие положения, принципы осуществления государственной регистрации прав на имущество. Правила, установленные ст. 8.1, применяются во всех случаях установления законом государственной регистрации прав, ко всем правоустанавливающим реестрам, которые ведутся на данный момент или могут быть введены в будущем.
Государственная регистрация является публичным элементом в гражданско-правовом режиме имуществ, установленным Кодексом и иными законами, что предполагает необходимость унификации соответствующих правил с тем, чтобы исключить возможность определения различных условий осуществления государственной регистрации.
На данный момент в России государственной регистрации подлежат права на недвижимое имущество и обременения такого имущества (ст. 131 Кодекса), корпоративные права участия в обществе с ограниченной ответственностью (п. 12–16 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
Государственная регистрация представляет собой существенное ограничение гражданских прав, устанавливаемое прежде всего с целью защиты прав и охраняемых законом интересов третьих лиц, что предопределяет соответствующие правила оценки содержания любых нормативных актов, которые в той или иной степени касаются государственной регистрации. В частности, оценка содержания соответствующих норм должна осуществляться исключительно с точки зрения именно прав и охраняемых законом интересов третьих лиц, которые, опираясь на сведения соответствующих реестров, принимают решения относительно осуществления прав, совершения сделок. Нормы о государственной регистрации должны толковаться исключительно ограничительными методами толкования, исключающими возложение на участников оборота каких бы то ни было обязанностей, прямо не предусмотренных законом и не обусловленных обозначенной целью государственной регистрации.
2. Не является государственной регистрацией в том смысле, в котором этим термином оперирует комментируемая статья, осуществляемая в соответствии с законом деятельность лиц по учету прав на бездокументарные ценные бумаги (п. 2 ст. 149, ст. 149.2 Кодекса), а также любого рода виды «учетных» регистраций, осуществляемых, в частности, органами кадастрового учета (см. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»), ГИБДД МВД РФ (см. постановление Правительства РФ от 12.08.1994 № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории РФ») и др.
В отношении результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в соответствии с правовой позицией Суда по интеллектуальным правам правила ст. 8.1 Кодекса не применяются. Соответствующий вывод базируется на выявленном сущностном различии в государственной регистрации прав на имущество, о которой речь идет в ст. 8.1 Кодекса, и регистрации, установленной ст. 1232 Кодекса, которая в своей основе имеет цель регистрацию самого имущества, а не прав на него (подробнее см. комментарий к ст. 1232 ГК РФ).
3. Поскольку государственная регистрация устанавливается и существует как ограничение гражданских прав, органы публичной власти несут ответственность за действия, которые могут причинить убытки правообладателям и третьим лицам за нарушения, допущенные при государственной регистрации прав при наличии вины. Ответственность регистрирующего органа является деликтной, к отношениям, возникающим в связи с причинением вреда при осуществлении государственной регистрации, применяются правила главы 59 Кодекса (см. комментарий к ст. 1064, 1069, 1070 Кодекса).
4. Пункт 2 комментируемой статьи впервые легализует в качестве общего правила «принцип внесения», существо которого заключается в признании прав и сделок, подлежащих государственной регистрации, исключительно в случае внесения таковых в соответствующий государственный реестр.
Всякое правило имеет исключения. Исключения в отношении данного принципа в части признания прав устанавливаются исключительно федеральным законом, число таких исключений в настоящее время крайне незначительно (см. комментарий к ст. 58 и ст. 218 Кодекса). В отношении регистрации сделок принцип внесения распространяется исключительно на третьих лиц. В судебной практике в настоящее время фактически закрепилось правило, свойственное французскому правопорядку, смысл которого сводится к так называемому «эффекту противопоставимости», а именно — стороны сделки в отношениях между собой не вправе ссылаться на отсутствие государственной регистрации, в свою очередь, такая сделка (содержание такой сделки) не может быть противопоставлена третьим лицам.
Поскольку спорный договор не прошел необходимую государственную регистрацию, он не порождает тех последствий (ст. 617, п. 1 ст. 621 ГК РФ), которые могут оказать влияние на права и интересы третьих лиц, не знавших о факте заключения договора аренды и о содержании его условий. (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165.)
5. Принципы государственной регистрации прав, установленные абз. 2 п. 1 ст. 8.1 Кодекса, определяют базовые ценности государственных реестров, полезность государственной регистрации для участников гражданского оборота.
Принцип проверки законности оснований государственной регистрации прав заключается в осуществлении уполномоченным органом государственной оценки оснований возникновения таких прав. Важно обратить внимание на то обстоятельство, что по смыслу п. 5 комментируемой статьи пределы такой проверки должны быть определены специальным законом, что представляется особенно существенным в связи с крайней неопределенностью в частном праве понятия «законность», что зачастую приводит к нарушению прав участников гражданского оборота.
6. Главными «потребителями» государственной регистрации прав на имущество являются третьи лица. Для правообладателей государственная регистрация — скорее тяжкое бремя, чем некоторое благо. Указанное обстоятельство получило отражение в установлении принципа публичной достоверности государственной регистрации прав — лицо, добросовестно полагавшееся на сведения государственного реестра, не может быть поражено в правах в связи с тем, что по тем или иным причинам сведения такого реестра не соответствовали действительности. Существо публичной достоверности определяется через правило «третье лицо вправе полагаться на сами сведения государственного реестра, а не на то, почему они сделаны, или на основание такого внесения».
Публичная достоверность реестра прав — это не установление закона, а фактическое состояние такого реестра, при котором приобретатель права от лица, указанного в реестре в качестве правообладателя, не может быть лишен приобретенного права. Такое состояние достигается не просто декларированием принципа публичной достоверности в законе, но целой совокупностью мер, а именно, посредством деятельности органа государственной власти по проверке законности оснований государственной регистрации, последовательной реализацией практики справедливого, осмысленного применения правил о недействительных сделках и последствиях недействительности сделок (см. комментарий к ст. 166–167 Кодекса), предсказуемым правоприменением в области защиты вещных прав (см. комментарий к ст. 301, 302 Кодекса). Немаловажный элемент публичной достоверности составляют и действия самих участников гражданского оборота, которые при осуществлении прав должны действовать осмотрительно и разумно (см. комментарий к ст. 9, 10 Кодекса). Именно взаимодействие указанных факторов и должно обеспечить публичную достоверность, которая реализуется в действительной уверенности добросовестного, осмотрительного приобретателя в том, что если он приобрел право от лица, указанного в реестре, — его право не может быть прекращено, а негативные последствия, которые могут наступить в связи с упречностью основания такого права, могут появиться исключительно в отношении отчуждателя права, органа государственной власти или же иных лиц, которые причастны к внесению недостоверных сведений в соответствующий реестр.
В России установлена ограниченная публичная достоверность реестра прав на имущество — исключительно добросовестное лицо вправе ссылаться на данные такого реестра в обоснование сохранения собственных прав, приобретенных по недействительной сделке или иному дефектному основанию (см. комментарий к ст. 1 ГК РФ).
7. С целью реализации главной цели государственной регистрации (информирования третьих лиц о правообладателях и обременениях) законом установлена возможность внесения двух видов отметок: о наличии возражений относительно государственной регистрации права или сделки (например, лицо полагает, что право за текущим правообладателем зарегистрировано в нарушение закона) и отметки о наличии судебного спора. Главной целью таких отметок является информирование потенциальных приобретателей о том, что, возможно, сведения государственного реестра являются недостоверными, что впоследствии повлечет за собой отобрание имущества у любого приобретателя. Будучи публично доступной, такая отметка может опорочить добросовестность любого приобретателя имущества (права), такому приобретателю будет отказано в защите его права со ссылкой на публичную достоверность государственного реестра, в частности, такой приобретатель не может быть признан добросовестным (см. комментарий к ст. 302 Кодекса).
Концепция совершенствования общих положений ГК РФ
Статья 9. Осуществление гражданских прав
2. Отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом.
1. Осуществление субъективного гражданского права — это реализация правомочий, достижение определенного результата, удовлетворение интереса, заключенного в принадлежащем субъекту праве. Владение и пользование собственной вещью, прощение долга, покупка и продажа имущества, принятие наследства, опубликование своего произведения и многие-многие другие действия (реже — бездействие), какие позволяет совершить лицу его право, и есть осуществление конкретных прав.
Б. М. Гонгало, Т. И. Илларионова, В. А. Плетнев
2. Комментируемая статья содержит основной принцип осуществления субъективных гражданских прав: принцип диспозитивности, дающий лицу возможность:
а) осуществлять свои права по своему усмотрению, самостоятельно выбирать не запрещенные законодательством способы реализации своих правомочий;
б) осуществлять или принять решение не осуществлять свои права.
В последнем случае по общему правилу неосуществленное право не прекращается. Однако в отдельных случаях закон связывает отказ от права с его прекращением, например отказ от права принять наследство прекращает соответствующее право.
Статья 10. Пределы осуществления гражданских прав
Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
3. В случае, если злоупотребление правом выражается в совершении действий в обход закона с противоправной целью, последствия, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, применяются, поскольку иные последствия таких действий не установлены настоящим Кодексом.
1. Осуществление гражданских прав предполагает действие специальных принципов, содержащихся в нормах Гражданского кодекса:
а) законности;
б) беспрепятственного осуществления гражданских прав;
в) осуществления гражданских прав своей волей;
г) осуществления гражданских прав в своем интересе.
2. Реализуя указанные принципы осуществления гражданских прав, комментируемая норма определяет пределы этого осуществления. Основным институтом (механизмом), обеспечивающим соблюдение пределов осуществления гражданских прав, является институт злоупотребления правом (шикана). Шикана — это действия, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу.
Кроме шиканы ГК предусматривает злоупотребление правом в иных формах, в том числе, действия в обход закона с противоправной целью. Не допуская злоупотреблений правом, закон также устанавливает в области осуществления гражданских прав отдельные определенные запреты. Это — запрет использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
3. Основное последствие злоупотребления правом — отказ в судебной защите данного субъективного права, используемый судом в случае, если закон не содержит специальных, как правило, более суровых мер к лицу, злоупотребляющим своим субъективным правом. Одна из таких мер — возмещение этим лицом убытков другим субъектам.
4. Новая действующая редакция комментируемой нормы «освобождает» принципы добросовестности и разумности от привязки только к тем случаям, когда исключительно закон ставил защиту конкретного права в конкретном случае от добросовестности и разумности (так было в ранней, теперь не действующей редакции ст. 10 ГК РФ).
Концепция совершенствования общих положений ГК РФ
Статья 11. Судебная защита гражданских прав
1. Ни один иной правовой институт, кроме суда, не может (и никогда не мог) обеспечить надлежащую и эффективную защиту гражданского субъективного права. Вместе с тем лицо, чье право нарушено или оспорено, должно не только руководствоваться гражданским законодательством, но и учитывать процессуальные моменты (подведомственность, формулировки оснований и предмета исковых требований и т. д.), которые могут не только способствовать успешной судебной защите, но и (при неправильном применении) — осложнить возможность восстановления права.
2. Гражданский кодекс допускает и административный порядок защиты гражданских прав (например, обжалование действий должностных лиц в вышестоящие инстанции или контролирующие органы), который в отдельных случаях эффективно обеспечивает охрану и восстановление прав. Вместе с тем по смыслу комментируемого правила административный порядок защиты носит второсттепенный, вспомогательный характер.
В. В. Витрянский
Статья 12. Способы защиты гражданских прав
Защита гражданских прав осуществляется путем:
признания права;
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
признания недействительным решения собрания;
присуждения к исполнению обязанности в натуре;
прекращения или изменения правоотношения;
неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;
иными способами, предусмотренными законом.
1. В комментируемой статье приведен незакрытый перечень основных способов защиты гражданских прав. В литературе отмечалось, что данные способы по общему правилу носят универсальный характер и применяются для защиты любого субъективного права (В. В. Витрянский). Иные, не указанные в рассматриваемой норме способы защиты носят специальный характер и применяются для защиты конкретных прав. К таким специальным способам относят, в частности, требование об опровержении сведений, порочащих честь и достоинство субъекта, виндикационный и негаторный иски и т. д.
2. Основные способы защиты гражданских прав в целях уяснения их характера и эффективности применения могут быть классифицированы. В качестве критерия классификации, в частности, могут быть избраны:
а) сфера применения;
б) методы осуществления;
в) вид управомоченного органа или лица;
г) результаты реализации того или иного способа защиты.
3. Большинство способов защиты, предусмотренных комментируемой статьей, рассматриваются более детально в отдельных нормах ГК. Так, недействительности сделок и применению последствий недействительности посвящен § 2 главы 9, компенсации морального вреда — § 4 главы 59, самозащите гражданских прав — ст. 14 и т. д.
Вместе с тем ряд способов защиты гражданских прав специально не регламентируется отдельными нормами, а, напротив, имеет всеобщий характер, пронизывает все гражданское законодательство.
К таким способам относятся:
а) признание права:
б) восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
в) присуждение к исполнению обязанности в натуре;
г) прекращение или изменение правоотношения;
д) неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону.
Статья 13. Признание недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления
В случае признания судом акта недействительным нарушенное право подлежит восстановлению либо защите иными способами, предусмотренными статьей 12 настоящего Кодекса.
1. Любой акт органа государственной власти или местного самоуправления по определению и существу своему изначально целесообразен и правомерен. Отправление публичной власти неизбежно влечет последствия, в том числе и неблагоприятные для отдельных лиц. Тем не менее признание такого акта недействительным может быть (не обязательно) осуществлено судом при наличии двух оснований:
а) несоответствие закону или правовым актам;
б) нарушение прав и интересов субъекта.
2. Рассматриваемый способ защиты гражданских прав следует отличать от схожего, но иного — неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону. Его отличия не только процессуального характера (предмет иска в суде), но и гражданско-правового, поскольку при признании акта недействительным устраняется дальнейшее нарушение прав не только заявителя, но и иных лиц.
3. Признание недействительным акта органа государственной или муниципальной власти, как правило, не является основной целью защиты нарушаемого права. Главная задача — восстановить нарушенное право. Вследствие этого комментируемая норма предусматривает данный способ защиты как предварительный (но необходимый) для дальнейшего восстановления права.
В таком же порядке должны признаваться недействительными акты, содержащие ограничения перемещения товаров, услуг и финансовых средств, имея в виду, что указанные ограничения могут вводиться только в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (п. 3 ст. 1 ГК РФ). (Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 01.07.1996 № 6/8.)
Статья 14. Самозащита гражданских прав
Допускается самозащита гражданских прав.
Самозащита гражданских прав — один из немногих способов защиты (ст. 12 ГК), реализующийся только действиями самого лица, наделенного субъективным правом. Это лицо самостоятельно, как правило, фактическими действиями защищает свое право от нарушения или возможных посягательств. Одним из видов самозащиты являются действия субъекта в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК).
В. П. Грибанов
Статья 15. Возмещение убытков
1. Возмещение убытков — наиболее универсальный и широко применяемый способ защиты субъективного гражданского права. В сущности, именно этот способ выражает основные признаки метода и функций гражданско-правового регулирования — компенсационность, эквивалентность, восстановление участников экономических отношений в имущественных правах и др. Возмещение убытков является также основной формой гражданско-правовой ответственности (см. ст. 393 ГК РФ).
Как и всякая юридическая ответственность, гражданско-правовая — это претерпевание (несение известных тягот, дополнительного бремени), выступающее в качестве правового последствия за совершенное правонарушение. Все способы защиты гражданских прав, которые предусмотрены ст. 12 ГК, могут быть охарактеризованы не только в виде санкций, но и в качестве гражданско-правовой ответственности. Вместе с тем имеются основания и для другого подхода. В отличие от тех отраслей права, которые обеспечивают целенаправленное государственно-правовое воздействие на правонарушителя (уголовное право, административное право), нормы гражданского законодательства развернуты на носителя права и его главная цель — восстановление нарушенных прав, того состояния, которое было до правонарушения (а воздействие на нарушителя происходит как бы «попутно», во вторую очередь).
В гражданском законодательстве и литературе кроме термина «убытки» встречаются термины «ущерб» и «вред». Представляется, что понятия (и термины) «ущерб» и «вред» по общему правилу идентичны, а «убыток» — это ущерб или вред, выраженные в денежном эквиваленте.
В отличие от возмещения вреда в натуре, например путем предоставления должником кредитору вещи такого же рода и качества, в данном случае имущественный интерес потерпевшего удовлетворяется за счет денежной компенсации понесенных им имущественных потерь.
А. П. Сергеев
2. Убытки в гражданском праве составляют:
а) реальный ущерб — расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, а также — утрата или повреждение имущества лица;
б) упущенная выгода — это неполученные доходы, которые лицо, право которого нарушено, получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.
А. С. Комаров
Статья 16. Возмещение убытков, причиненных государственными органами и органами местного самоуправления
Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием.
Комментируемая статья представляет собой регламентацию специального случая общего способа защиты гражданских прав (ст. 15 ГК) — возмещение убытков субъектами, наделенными публичной властью. Законодатель обращает обязанность возместить убытки не на конкретный орган или должностное лицо, а на самого «публичного субъекта» — Российскую Федерацию, ее субъекта, муниципальное образование за счет соответствующей казны (см. комментарий к главе 5 ГК). Общее, относящееся к нормам-принципам правило ст. 16 ГК конкретизируется специальным регулированием, в частности, положениями главы 59 ГК РФ «Обязательства вследствие причинения вреда».
Предъявление гражданином или юридическим лицом иска непосредственно к государственному органу или к органу местного самоуправления, допустившему соответствующее нарушение, не может служить основанием к отказу в принятии искового заявления либо к его возвращению без рассмотрения. В этом случае суд привлекает в качестве ответчика по делу соответствующий финансовый или иной управомоченный орган.
При удовлетворении иска взыскание денежных сумм производится за счет средств соответствующего бюджета, а при отсутствии денежных средств — за счет иного имущества, составляющего соответствующую казну. (Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 01.07.1996 № 6/8.)
Статья 16.1. Компенсация ущерба, причиненного правомерными действиями государственных органов и органов местного самоуправления
1. Комментируемая статья является новеллой Гражданского кодекса и содержит норму-принцип, обеспечивающую, во-первых, восстановление нарушенных прав граждан и юридических лиц как основное начало гражданского законодательства (ст. 1 ГК РФ) и, во-вторых, позволяющую реализовать сквозную для частного права идею эквивалентности в гражданских правоотношениях.
2. Компенсация причиненного действиями (или бездействиями) ущерба не является формой гражданско-правовой ответственности (см. правила главы 25 ГК и комментарии их). Применение законодателем термина «компенсация» вместо «возмещения убытков» подчеркивает именно это обстоятельство.
3. Правила комментируемой нормы о компенсации ущерба, причиненного правомерными действиями власти, не являются нормами прямого действия и могут применяться исключительного в случаях и порядке, предусмотренных законом.
ПОДРАЗДЕЛ 2. ЛИЦА
Глава 3. ГРАЖДАНЕ (ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА)
Вводный комментарий
Лица в гражданском праве (субъекты гражданского права) — это участники регулируемых гражданским правом отношений (физические и юридические лица), наделенные гражданской правосубъектностью. Гражданская правосубъектность, т. е. качество, позволяющее гражданам, организациям, общественным (в том числе — публичным) образованиям быть носителями гражданских прав и обязанностей, участвовать в гражданских правоотношениях, равно распространяется как на физических, так и на юридических лиц. Это юридическое качество (правосубъектности) в необходимой мере распространяется также на государство и муниципальные образования.
Правосубъектность охватывает два элемента:
а) правоспособность;
б) дееспособность.
Лица в гражданском праве подразделяются на две основные группы:
а) физические лица (граждане);
б) юридические лица.
Гражданской правосубъектностью обладают также приравниваемые к юридическим лицам публичные образования (Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования).
Статья 17. Правоспособность гражданина
2. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью.
1. Физическое лицо — индивид, который выступает в качестве лица, наделенного гражданской правосубъектностью.
Комментируемая статья кодекса основывается на положениях ст. 19 Конституции Российской Федерации, предусматривающей равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений и других обстоятельств.
2. Правоспособность (возможность иметь права и обязанности) предполагает юридически равную, независимую от возраста, состояния здоровья и иных особенностей «готовность» субъекта к обладанию различными субъективными правами. Фактическое обладание лицами гражданскими правами и обязанностями, безусловно, различно и свидетельствует о степени реализации субъектами изначально равной и одинаково полной правоспособности.
Физическими лицами в гражданском праве по общему правилу признаются не только граждане России, но и иностранные граждане, а также лица без гражданства.
Б. В. Покровский
Статья 18. Содержание правоспособности граждан
Комментируемая статья содержит далеко не полный перечень субъективных прав (правомочий) граждан. Следует обратить внимание, во-первых, на положение «разрешено все, что не запрещено законом» и, во-вторых, какие именно и в каком порядке законодатель расположил в рассматриваемой норме основные права гражданина.
Статья 19. Имя гражданина
Гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене его имени.
4. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается.
При искажении имени гражданина либо при использовании имени способами или в форме, которые затрагивают его честь, умаляют достоинство или деловую репутацию, гражданин вправе требовать опровержения, возмещения причиненного ему вреда, а также компенсации морального вреда.
Имя гражданина является основным средством индивидуализации лица (наряду с местом жительства) в гражданском обороте. Под именем, данным гражданину его родителями при рождении, он должен выступать в имущественных отношениях. Гражданин вправе изменить свое имя при условии сохранении при этом всех правоотношений, в которых он участвовал под прежним именем.
Статья 20. Место жительства гражданина
1. Как и имя гражданина, место его жительства позволяет определенно индивидуализировать субъекты гражданского права, в том числе в случаях, например, полного совпадения фамилии, имени и отчества. Кроме того, гражданский закон нередко связывает место жительства человека (равно как и место нахождения юридического лица) с географической территорией правоотношений. Так, место жительства гражданина учитывается в наследственных отношениях, при исполнении обязательств и т. д.
2. Комментируемая статья не связывает определение места жительства гражданина с нормами жилищного и административного законодательства, однако в спорных ситуациях весьма важно учитывать и место регистрационного учета (ранее — прописка), и характер жилого помещения (дом, квартира и т. д.). Основные оценочные категории «постоянно» и «преимущественно» имеют общепринятое значение и толкуются незатруднительно. Логично и естественно для гражданского права местом жительства малолетних и иных недееспособных граждан признается место жительство их законных представителей в гражданских правоотношениях.
Закон РФ от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах».
3. Право на выбор места жительства является и личным неимущественным защищаемым судом правом гражданина (см. комментарий к ст. 150 ГК РФ).
Статья 21. Дееспособность гражданина
Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет.
При признании брака недействительным суд может принять решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.
1. Правоспособность, возникающая у физических лиц с момента рождения, и дееспособность, постепенно приобретаемая с достижением определенного возраста, составляют гражданскую правосубъектность. Основную смысловую нагрузку в тексте п. 1 комментируемой статьи несут слова «своими действиями». Способность иметь гражданские права и обязанности лишь у дееспособных лиц реализуется их собственными действиями.
2. Дееспособность — понятие, свойственное только гражданам. Детство, отрочество, юношество — периоды не только взросления человека, но и этапы становления его дееспособности. Недееспособные до шести лет, с проявлением элементов дееспособности от шести до четырнадцати лет, частично дееспособные с четырнадцати, с восемнадцати граждане по общему правилу становятся дееспособными, полноправными субъектами гражданского права.
С. М. Корнеев
3. По объему дееспособности в зависимости от возраста лица разделяются на следующие группы:
| недееспособные (до 6 лет) |
недееспособные с отдельными элементами дееспособности (от 6 до 14 лет) |
частично дееспособные (от 14 до 18 лет) |
дееспособные (по общему правилу с 18 лет) |
Физические лица в силу всевозможных физических и психических особенностей всегда индивидуальны, в связи с чем ГК допускает и возможность наступления полной дееспособности ранее восемнадцати лет, и основания ограничения и даже полного ее запрета (см. комментарий к п. 4 ст. 26, ст. 29, 30).
Юридические лица, публичные образования в силу специфики правовой сущности приобретают права и несут обязанности не самостоятельно, а через свои органы, что не позволяет выделять в их правосубъектности дееспособность. О правоспособности юридических лиц см. комментарий к ст. 49 ГК РФ.
4. ГК РФ допускает два основания наступления у лиц, не достигших восемнадцати лет, полной гражданской дееспособности:
а) вступление в установленном порядке в брак;
б) эмансипация (см. комментарий к ст. 27).
Регистрация брака несовершеннолетним лицом означает признание законом за ним гражданско-правовой самостоятельности и влечет автоматическое возникновение дееспособности в полном объеме.
Статья 22. Недопустимость лишения и ограничения правоспособности и дееспособности гражданина
3. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности, ничтожны, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом.
Комментируемая статья развивает и дополняет положения ст. 1 ГК РФ о недопустимости ограничения гражданских прав. Основное правило, вытекающее из рассматриваемой нормы, — только закон (например, уголовный, административный) может ограничить правоспособность и дееспособность лица. Верховенство закона влечет недействительность ограничивающих гражданскую правосубъектность подзаконных актов. Равно как и «добровольный отказ» лица от своей правоспособности по общему правилу не имеет никакого юридического значения (ничтожен).
Статья 23. Предпринимательская деятельность гражданина
1. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
2. Утратил силу с 01.03.2013.
3. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, соответственно применяются правила настоящего Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.
Главой крестьянского (фермерского) хозяйства может быть гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя.
1. Возможность граждан свободно осуществлять предпринимательскую деятельность — одно из основных субъективных гражданских прав, составляющих правоспособность физических лиц. Понятие предпринимательской деятельности содержится в ст. 2 ГК. Комментируемая норма под страхом указанных в п. 3 последствий предусматривает необходимость:
государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а также
государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качастве юридического лица.
Федеральный закон от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
2. Основное правило участия индивидуальных предпринимателей в имущественных отношениях — распространение на них (за некоторыми изъятиями) законодательства о коммерческих организациях.
Статья 24. Имущественная ответственность гражданина
Комментируемая статья раскрывает очень важное свойство правоспособности и дееспособности граждан, в том числе занимающихся предпринимательской деятельностью: по всем своим обязательствам (например, договорным, вследствие причинения вреда) гражданин рискует всем своим имуществом. Это основное правило перекликается с принципом полного возмещения вреда. Вступая в экономические отношения, лицо всем своим имуществом обеспечивает удовлетворение возможного интереса своего кредитора (контрагента по договору, потерпевшего по деликтному обязательству и др.).
Кроме того, данная норма ограничивает и предел имущественной ответственности гражданина — только имеющимся имуществом, причем п. 2 сохраняет за должником минимально необходимое для жизни имущество.
Статья 25. Несостоятельность (банкротство) гражданина
2. Основания, порядок и последствия признания судом гражданина несостоятельным (банкротом), очередность удовлетворения требований кредиторов, порядок применения процедур в деле о несостоятельности (банкротстве) гражданина устанавливаются законом, регулирующим вопросы несостоятельности (банкротства).
Комментируемая статья содержит наиболее общие положения об основаниях признания несостоятельным, удовлетворения требований кредиторов и порядке проведения процедуры банкротства индивидуального предпринимателя.
В. В. Витрянский
Статья 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;
3) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими;
4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные пунктом 2 статьи 28 настоящего Кодекса.
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах.
1. Комментируемая норма определяет существо и границы частичной дееспособности несовершеннолетних граждан, а также сферы имущественных и неимущественных отношений, в рамках которых лица в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет наделяются полной дееспсособность.
2. Ответственность несовершеннолетних за причинение вреда схожа с основными правилами их дееспособности: эти лица самостоятельно возмещают причиненный ущерб, однако при недостаточности имущества у несовершеннолетнего вред взыскивается в субсидиарном (дополнительном) порядке с их законных представителей.
Статья 27. Эмансипация
1. Эмансипация является вторым (см. комментарий к ст. 21 ГК РФ) специальным основанием приобретения гражданином дееспособности в полном объеме до достижения им восемнадцати лет. Для объявления лица эмансипированным, как следует из рассматриваемой нормы, необходима совокупность двух условий:
а) достижение шестнадцати лет;
б) трудовая или предпринимательская деятельность.
ГК не допускает в качестве второго условия эмансипации наличие у несовершеннолетнего иного (кроме зарплаты или предпринимательского дохода) источника, например дохода от ценных бумаг, банковского вклада и т. п. Это положение означает, что основным содержанием второго условия является не собственно доход, а признание возможности самостоятельной деятельности самого несовершеннолетнего, результатом которой является постоянный доход. Ввиду этого прекращение эмансипированным несовершеннолетним трудового договора или предпринимательской деятельности не является основанием отмены эмансипации.
2. В отличие от вступления в брак при снижении несовершеннолетнему брачного возраста, что влечет приобретение им полной дееспособности «автоматически», эмансипация требует объявления. Орган опеки и попечительства, а в спорных случаях — суд не обязаны, но могут вынести такое решение, соответствующее оформление которого фиксирует эмансипацию.
Следует иметь в виду, что эмансипированное лицо является полноценным участником только гражданских правоотношений. Иные возрастные ограничения и цензы (избирательные, административные и т. д.) объявлением лица эмансипированным не отменяются.
3. Пункт 2 комментируемой статьи подчеркивает наступление неограниченной правосубъектности эмансипированного лица, без исключений распространяя на него всю полноту гражданско-правовой ответственности.
Статья 28. Дееспособность малолетних
К сделкам законных представителей несовершеннолетнего с его имуществом применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 37 настоящего Кодекса.
2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать:
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;
По общему правилу малолетние недееспособны. Комментируемая статья, допуская возможность совершения малолетним некоторых сделок самостоятельно, ограничивает «нижний» возраст — 6 лет.
Ответственность за вред, причиненный малолетними, полностью возлагается на законных представителей, вина которых презюмируется.
Статья 29. Признание гражданина недееспособным
2. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун, учитывая мнение такого гражданина, а при невозможности установления его мнения — с учетом информации о его предпочтениях, полученной от родителей такого гражданина, его прежних опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности.
На основании решения суда отменяется установленная над гражданином опека и в случае признания гражданина ограниченно дееспособным устанавливается попечительство.
Статья 30. Ограничение дееспособности гражданина
Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.
Такой гражданин совершает сделки, за исключением сделок, предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2 статьи 26 настоящего Кодекса, с письменного согласия попечителя. Сделка, совершенная таким гражданином, действительна также при ее последующем письменном одобрении его попечителем. Сделки, предусмотренные подпунктами 1 и 4 пункта 2 статьи 26 настоящего Кодекса, такой гражданин вправе совершать самостоятельно.
